+7 (499) 938-65-94  Москва

+7 (812) 467-43-31  Санкт-Петербург

8 (800) 350-96-82  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Может ли физическое лицо совершать коммерческие сделки

Понятие и классификация коммерческих сделок

Переход к рыночной системе хозяйствования — это переход к экономике предпринимательского типа, что объективно вызвало потребность создания новой правовой основы предпринимательской и коммерческой деятельности. Прав С.С. Алексеев, утверждающий, что «история развития последнего времени свидетельствует о том, что под влиянием фактических отношений в ряде случаев происходит своего рода «юридическая мутация» — известные качественные преобразования в праве, такие, которые уже состоялись (формирование трудового права, семейного права, права социального обеспечения) или происходят в современных условиях (становление таких комплексных и юридически своеобразных образований, как предпринимательское право, экологическое право, информационное право, некоторые другие комплексные подразделения юридической системы)».

В российском национальном праве и законодательстве отсутствует четкое различие между гражданско-правовыми и коммерческими договорами. А такое деление, на наш взгляд, необходимо, чтобы обособить так называемые «потребительские» сделки, которые в различных правовых системах становятся предметом специального правового регулирования, носящего преимущественно императивный характер, что недопустимо и губительно для коммерческих сделок и всего коммерческого оборота.

При этом следует соотнести природу гражданско-правовых договоров и коммерческих сделок, чтобы затем остановиться только на их групповых отличиях. Несомненно, что природа коммерческих сделок — гражданско-правовая.

Коммерческие сделки — составная часть всего многообразия гражданско-правовых договоров, они имеют общую со всеми гражданско-правовыми договорами сущность. Понятие коммерческой сделки вытекает из общего легального понятия гражданскоправового договора, данного в ст. 420 ГК РФ: «Договором признается соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей». Можно отметить более общий подход, впервые нашедший закрепление в отечественном законодательстве, т.е. в Гражданском кодексе РФ (абз. 3 и 1 ст. 2), в силу которого отношения с участием предпринимателей (коммерсантов) имеют гражданско-правовую (частноправовую) природу.

Вместе с тем Гражданский кодекс РФ, определяя общую гражданско- правовую природу отношений с участием предпринимателей, закрепляет их специальный режим. Из 1109 статей особенностям указанного вида деятельности посвящено 262 статьи (например, п. 3 ст. 401, п. 3 ст. 426, п. 3 ст. 428 и т.д.).

Указанные обстоятельства позволяют заявить, что существует настоятельная потребность обособить коммерческие сделки как особую группу гражданско-правовых договоров, выявить их отличия, основные характеристики, применяемое законодательство, т.е. провести полную классификацию.

Коммерческие сделки не нашли самостоятельного места в Гражданском кодексе РФ, поскольку, как указывается в юридической литературе, «обладающий известными особенностями режим предпринимательской деятельности (оборота) существует в рамках общего единого гражданского (имущественного) оборота. Это не только не повлекло каких-либо отрицательных последствий, но и позволило распространить на предпринимательский оборот основные начала частного права, закрепленные в ст. 1 ГК РФ».

Однако указанные принципы частно-правового регулирования предполагают самостоятельность и инициативность субъектов, их автономность в постановке целей и выборе путей их реализации.

По мнению ученых, «свойства частноправовых отношений, а также обусловленного ими метода гражданского права диктуют следующую модель правового воздействия на поведение субъектов.

Существует носитель интереса со своими потребностями, которому принадлежит инициатива в их удовлетворении. В поле его зрения находятся различные способы реализации интереса, не запрещенные правом. Гражданское право определяет некоторые из них, предоставляя субъекту право выбора… Это означает, что система договоров, предусмотренная законодательством, не совпадает с совокупностью потребностей, интересов субъектов».

Коммерческие договоры представлены соответствующей группой гражданско-правовых договоров, отвечающих заранее определенным требованиям. На сегодняшний день в юридической литературе сложились довольно устойчивые критерии, позволяющие выделить коммерческие сделки из всей совокупности гражданскоправовых договоров, в числе которых:

  • связь с предпринимательской деятельностью, т.е. применение тех или иных договоров для удовлетворения экономических потребностей предпринимателей в процессе предпринимательской деятельности;
  • наличие хотя бы с одной стороны специального субъекта — предпринимателя, действующего в сфере предпринимательской деятельности в установленной законом соответствующей организационно-правовой форме.

Как видим, нам не удается выделить единственный критерий, который позволил бы разграничить гражданско-правовой договор и коммерческую сделку. Однако в качестве исходной позиции всегда следует использовать уже сложившееся в гражданском праве России деление субъектов права на «коммерческие» и «некоммерческие», хотя некоторые авторы характеризуют такой подход как «субъективный».

Еще Г.Ф. Шершеневич в начале ХХ в., анализируя западное законодательство, в «Учебнике торгового права» указывал, что необходимо различать субъективный и объективный критерии при определении торговых (коммерческих) сделок: «Объективноторговыми являются те сделки, которым закон придает торговый характер даже тогда, когда они совершаются единично лицами, вообще торговлею не занимающимися. Субъективно-торговыми являются те сделки, которым закон придает торговый характер только тогда, когда они совершаются лицами, занимающимися торговлею как промыслом». А далее он справедливо утверждает, что «не выработав в себе особой системы торгового права, русское законодательство не дает ни системы, ни даже перечисления торговых сделок с целью определения области применения специальных торговых законов».

Действительно, ни русское дореволюционное законодательство, ни постсоветское гражданское законодательство не содержат какойлибо системы торговых (коммерческих) сделок. Этот принципиальный подход разработчики нового Гражданского кодекса РФ объясняют «теорией и многолетней законодательной традицией российского гражданского права и тенденцией развития гражданского права в ряде других стран (Швейцария, Италия, Нидерланды)… Кодекс в принципе содержит правила, одинаковые как для предпринимателей, так и для других участников гражданского оборота»1.

Однако факт наличия в Гражданском кодексе РФ и в других нормативных правовых актах ряда специальных правил для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, а соответственно и правоприменительная практика потребовали построения системы коммерческих сделок, выявление их основных характеристик.

Как установлено некоторыми учеными-правоведами, отличие коммерческих сделок от общегражданских основывается не на особенностях их правовой природы, а на цели, на которую они направлены.

В.Ф. Яковлев справедливо отмечает: «Достаточно сказать, что из двадцати шести договоров, урегулированных в разделе IV ГК РФ (с их многочисленными разновидностями), лишь один (франчайзинг) может быть назван предпринимательским в полном смысле слова (ст. 1027) и лишь один (дарение) не может быть заключен между коммерческими организациями (ст. 575), хотя, разумеется, многие из этих двадцати шести договоров (поставка, строительный подряд, перевозка груза и др.) предназначены в первую очередь для предпринимателей».

Таким образом, основным признаком выделения коммерческих сделок из общегражданских является их неизменная цель — извлечение прибыли. На наш взгляд, указанный признак коммерческих договоров позволяет определить и другие их признаки, исходя из характеристик коммерческой деятельности как таковой: систематичность, профессионализм, риск и легализованный характер. Только при наличии указанных признаков можно утверждать, что совершенная сделка носит коммерческий характер и подлежит соответствующему правовому регулированию.

Однако следует учитывать, что одна и та же сделка может быть для одной стороны коммерческой, а для другой — потребительской.

В этом случае законодательство не меняет свои требования к коммерческой организации, а, более того, специально устанавливает отличия в правовом регулировании, основанные на разности экономических интересов сторон. Например, в обзоре практики разрешения споров Высшего Арбитражного Суда РФ, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров, установлено, что «при необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора применяются положения, предусмотрения п. 4 ст. 445 ГК РФ. В п. 4 указанной статьи предусмотрено следующее: если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иным законодательством заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, то другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

По смыслу п. 1 и 3 ст. 426, а также п. 4 ст. 445 ГК РФ обратиться в суд с иском о понуждении заключить публичный договор может только контрагент обязанной стороны. Коммерческая организация понуждать потребителя к заключению такого договора не вправе».

Таким образом, в случаях, когда сделка может иметь различный субъектный состав, законодательство особо оговаривает правовые последствия для коммерческой организации, тем самым вводя специальный правовой режим для предпринимательской деятельности.

Необходимо провести классификацию коммерческих сделок, чтобы выявить границы указанного специального режима, закрепленного в законодательстве.

Первую развернутую классификацию торговых (коммерческих) сделок осуществил Г.Ф. Шершеневич, представив схему из четырех групп сделок:

  1. в обращении товаров — покупка с целью продажи;
  2. в обращении фондов — банковские операции; биржевые операции;
  3. в обращении труда — обработка; подряд; антреприза; поставка; агентура;
  4. содействие посредничеству — перевозка; комиссия; поклажа; страхование.

При этом Шершеневич указывал: «Так как посредничество в обращении товаров состоит в предоставлении потребителям не только права собственности, но и права пользования, то к указанным сделкам должны быть причислены и все те, которые дают самому посреднику право пользования, как договор найма».

Таким образом, хотя дореволюционная правоприменительная практика и признавала торговой сделкой «всякое возмездное приобретение вещей или товаров для дальнейшего возмездного их отчуждения с целью получить прибыль», однако закрытого перечня этих сделок не существовало.

Признаки, характеризующие коммерческие сделки

Анализ действующего законодательства и правоприменительной практики позволяет утверждать, что в современном законодательстве также отсутствует четкое различие между общегражданскими и коммерческими сделками. Тем не менее, руководствуясь изложенными выше признаками (цель, систематичность, профессионализм, риск и легализованный характер), можно определить три признака выделения коммерческих сделок в особую категорию:

  1. коммерческий договор всегда должен быть направлен на удовлетворение экономических потребностей предпринимателей в процессе осуществляемой ими предпринимательской деятельности;
  2. в коммерческой сделке должно быть наличие хотя бы с одной стороны специального субъекта — предпринимателя;
  3. коммерческая сделка должна быть возмездной, т.е. направленной на получение прибыли.

Важным признаком субъекта предпринимательского права является объект его деятельности, т.е. применение тех или иных договоров для удовлетворения экономических потребностей предпринимателей в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

Иначе говоря, в основу классификации субъектов коммерческих сделок положен объективный признак — занятие предпринимательской (коммерческой) деятельностью.

Первый признак достаточно точно определяет, что коммерческий договор тесно связан именно с предпринимательской деятельностью, т.е. он носит объективный характер. Поэтому мы обратимся ко второму признаку, характеризующему коммерческие сделки, — субъективному. Из этих же позиций исходят такие ученые, как А.Ю. Бушуев, О.А. Городов, Н.С. Ковалевская, О.А. Макарова, В.Ф. Яковлева. «Коммерческие отношения, — пишут эти авторы, — это отношения, регулируемые гражданским правом, участниками которых являются специальные субъекты гражданского права — предприниматели… лица, преследующие цель извлечения прибыли…». С этой точки зрения все коммерческие сделки можно разделить на две группы.

1. Коммерческие сделки, в которых одной из сторон в силу закона обязательно должен быть предприниматель (коммерсант). Гражданский кодекс РФ относит: розничную куплю-продажу, энергоснабжение, прокат, бытовой прокат, строительный подряд, бытовой подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, возмездное оказание услуг, перевозку, транспортную экспедицию, кредитный договор, банковский вклад, хранение на товарном складе, страхование, анкетирование.

2. Коммерческие сделки, в которых с обеих сторон участвуют коммерсанты, вступающие в правоотношения с целью получения прибыли.

В круг данных сделок входят: поставка товаров, поставка для государственных нужд, контрактация, аренда предприятий, финансовая аренда (лизинг), подрядные работы для государственных нужд, договор финансирования под уступку денежного требования, договор банковского счета, коммерческая концессия, простое товарищество.

Во всех указанных договорах придание им коммерческого (предпринимательского) значения влечет создание особого режима регулирования и особых правил налогообложения предпринимательской (коммерческой) деятельности.

Итак, вторым характерным признаком коммерческих сделок является участие специального субъекта — предпринимателя (коммерсанта), действующего в сфере предпринимательской деятельности в любой установленной законом организационно-правовой форме.

Субъект предпринимательской (коммерческой) деятельности — это такой субъект гражданского права, который на свой риск осуществляет самостоятельную деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг и который зарегистрирован в этом качестве в установленном законом порядке.

Например, в п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки» от 22 октября 1997 г. № 18 уточнено, что «при этом под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать, в том числе, приобретение покупателем для обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданина-предпринимателя оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т.п.».

В отличие от иных субъектов гражданского права субъекты предпринимательского (коммерческого) права, как и все юридические лица, возникают исключительно с момента государственной регистрации, т.е. обязательна легитимность субъекта. Отсутствие статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя влечет признание всех сделок, заключенных такой организацией, ничтожными.

Постановлением апелляционной инстанции от 26 сентября 1996 г. названное решение оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 26 ноября 1996 г. решение апелляционной инстанции отменил и в удовлетворении искового требования отказал.

Президиум ВАС РФ считает, что протест подлежит удовлетворению, но с разрешением дела по существу.

Между Советом профсоюзов Республики Адыгея и Государственной инспекцией труда по Республике Адыгея 15 марта 1995 г. заключен договор аренды нежилых помещений общей площадью 116,3 м2. На момент заключения договора аренды Государственная инспекция труда по Республике Адыгея не обладала статусом юридического лица. Такой статус инспекция приобрела только 1 августа 1995 г.

Согласно ст. 49 ГК РФ правоспособность юридического лица возникает в момент его создания. В силу п. 2 ст. 51 ГК РФ юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. Таким образом, суд кассационной инстанции правомерно признал ничтожным договор аренды нежилых помещений, заключенный стороной, не являющейся юридическим лицом.

Между тем истец и ответчик реально исполняли договор аренды, инспекция пользовалась предоставленными ей помещениями, частично оплачивала их. Поскольку истцом предъявлен иск о взыскании задолженности за пользование нежилыми помещениями, суду кассационной инстанции предоставлено право по собственной инициативе в соответствии со ст. 166 ГК РФ применить последствия ничтожной сделки.

Целью предпринимательской деятельности, как пишет О.М. Олейник, является получение прибыли, но целью заключения конкретного предпринимательского договора может и не быть получение прибыли, а получение товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, а не личных, семейных и других подобных нужд. Заключаемые коммерческими организациями договоры изначально предполагаются предпринимательскими.

Итак, третий важный признак, отличающий коммерческую сделку от прочих, — получение прибыли.

Порядок заключения коммерческих сделок

Как известно, заключение договора и формирование его условий должно носить добровольный характер, что определяется одним из главнейших принципов частноправового регулирования, закрепленного в п. 1 ст. 1 ГК РФ, — принципом свободы договора.

Это означает, что стороны свободны в заключении договора и отсутствует какое-либо принуждение к его заключению (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Таким образом, участник гражданского оборота самостоятельно решает, вступать ему в то или иное гражданское отношение или нет. Это положение очень важно именно для коммерческих сделок, поскольку в ином случае невозможно говорить о становлении конкурентных условий хозяйствования, и определении наиболее выгодных средств предпринимательства.

Не менее важен и другой аспект в реализации свободы договора — это свобода в определении характера заключаемого договора.

Осуществляя данное право, участники договора выбирают наиболее оптимальный способ хозяйствования, позволяющий с наименьшими затратами достигнуть поставленной цели сделки.

С предыдущими проявлениями свободы договора в целом и коммерческих сделок в частности связана свобода в определении условий договора или его содержания (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК РФ).

Однако реализация указанных принципов в условиях частноправового регулирования общественных отношений в товарно-денежной сфере, требующего индивидуального подхода, содержит необходимое число исключений из указанных правил, и прежде всего в отношении коммерческих организаций и совершаемых ими коммерческих сделок.

Характеризуя коммерческие сделки, следует отметить особенности порядка заключения коммерческих сделок.

Первая особенность — это специальный порядок заключения контрактов на торгах, в частности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Вторая особенность — это ограничения при заключении публичных договоров (ст. 426 ГК РФ).

В обзоре практики арбитражных судов по разрешению споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров, указано, что с иском о понуждении заключить публичный договор вправе обратиться только контрагент коммерческой организации, обязанной его заключить. Вопрос состоит в том, вправе ли коммерческая организация, в обязанности которой входит выполнение работ или оказание услуг в отношении каждого, кто к ней обратится, требовать заключения договора с потребителем в связи с уклонением последнего от его заключения.

Как следует из п. 2 ст. 421 ГК РФ, понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена данным Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В соответствии с п. 1 ст. 426 ГК РФ публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится.

В п. 3 этой статьи устанавливается, что при необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные п. 4 ст. 445 ГК РФ. В соответствии с п. 4 указанной статьи, если сторона, для которой предусмотрено обязательное заключение договора, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Это интересно:  Кому перейдет муниципальная квартира после смерти квартиросъемщика

По смыслу п. 1 и 3 ст. 426, а также п. 4 ст. 445 ГК РФ обратиться в суд с иском о понуждении заключить публичный договор может только контрагент обязанной стороны. Коммерческая организация понуждать потребителя к заключению такого договора не вправе.

Кроме того, в публичных договорах нарушено равенство сторон и в процессуальном смысле. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ» от 1 июля 1996 г. № 6/8 в п. 55 установлено: «При разрешении споров по искам потребителей о понуждении коммерческой организации к заключению публичного договора необходимо учитывать, что бремя доказывания отсутствия возможности передать потребителю товары, выполнить соответствующие работы, предоставить услуги возложено на коммерческую организацию.

Разногласия сторон по отдельным условиям публичного договора могут быть переданы потребителем на рассмотрение суда, независимо от согласия на это коммерческой организации».

Третья особенность — это ограничение в договорах присоединения (ст. 428 ГК РФ). Так в п. 56 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 уточнено, что при рассмотрении дел, связанных с изменением или расторжением договора присоединения, судам следует иметь в виду, что по требованию присоединившейся стороны такой договор может быть изменен и расторгнут по основаниям, предусмотренным как ст. 428, так и ст. 450 ГК РФ.

В том случае, когда договор присоединения заключен гражданином и в этот договор включено соглашение об исключении или ограничении ответственности должника — коммерческой организации за нарушение обязательства, такое соглашение в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 400 ГК РФ, является ничтожным.

Выделяя особенности коммерческих сделок как таковых, необходимо указать, что в подавляющем большинстве они всегда обладают особой совокупностью признаков, которые могут быть отдельно присущи и чисто гражданско-правовым договорам. Всем коммерческим сделкам присущи такие признаки, как возмездность и консенсуальность.

Конечно, классификация по признаку возмездности имеет значение лишь для двусторонних сделок.

Возмездный договор можно определить как договор, в котором обе стороны имеют имущественный интерес. Возмездные договоры могут быть подразделены на меновые и рисковые (алеаторные) сделки, к которым, в частности, относятся сделки по проведению игр и пари (ст. 1062 и 1063 ГК РФ). Гражданское законодательство в целом ориентировано на презумпцию возмездности обязательств и предназначено главным образом для урегулирования возмездных имущественных отношений.

Вместе с тем в отдельных нормах Гражданского кодекса РФ содержится прямое указание на возмездность договора (например, в ст. 685). Соответственно, исключения из правила о возмездности должны быть прямо предусмотрены законом, иным правовым актом либо вытекать из существа и содержания договора, например, согласно ст. 6 Федерального закона «О естественных монополиях» органы регулирования естественных монополий вправе определять потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, а также устанавливать цены (тарифы) или их предельный уровень на продукцию таких монополий, т.е. определять контрагентов и некоторые существенные условия соответствующих договоров.

Для некоторых договоров возмездность не презюмируется и может быть обусловлена договором (ст. 972, 1016 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор на условиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора (п. 3 ст. 429 ГК РФ).

Если в предварительном договоре условие о цене не было указано, то это не означает, что стороны не определились в этом вопросе.

В соответствии со ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. При отсутствии в возмездном договоре условия о цене и невозможности ее определения из условий договора исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Отсюда следует, что требование о включении в основной договор условия о том, что цена определяется в порядке, предусмотренном ст. 424 ГК РФ, должно быть удовлетворено арбитражным судом.

В том случае, когда в предварительном договоре указано, что условие о цене будет определено сторонами в основном договоре, такая запись должна расцениваться арбитражным судом как достижение согласия сторон о включении в основной договор данного условия, и разногласия по установлению конкретной цены также подлежит рассмотрению арбитражным судом.

Консенсуальный договор — это договор, вступающий в силу после того, как стороны достигли соглашения по всем существенным условиям и облекли его в требуемую законом форму.

Реальные договоры — это такие договоры, для вступления в силу которых помимо заключения в требуемой законом форме необходима реальная передача вещей, денег, иного имущества, по поводу которых они заключаются.

В условиях рыночной экономики договор в отношении коммерческих организаций есть основной юридический факт, из которого возникают обязательственные правоотношения. Он является главным средством регулирования товарно-денежных связей, определяющим содержание правоотношений, права и обязанности его участников.

Основной целью предпринимателя в коммерческой сделке является получение максимальной прибыли. С этой целью определяется договорная политика коммерсанта, включающая в себя выбор как контракта, так и вида и основных условий коммерческой сделки.

В связи с этим коммерсант может влиять на правовой режим осуществляемых хозяйственных операций с точки зрения гражданского законодательства, чтобы изменить налоговые последствия сделки, создав для себя наиболее благоприятный режим хозяйствования.

Как известно, изменения, происходящие в налоговом и таможенном законодательстве, основаны на их глубокой взаимосвязи с гражданским правом. В большинстве случаев это выражается в прямом заимствовании понятийного аппарата, базовых определений и принципов гражданского права, например:

  • под имуществом для целей налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 38 НК РФ понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящиеся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом РФ;
  • в соответствии с п. 1 ст. 40 НК РФ, если иное специально не предусмотрено данным Кодексом, для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки, т.е. цена товара; порядок установления и изменения сторонами сделки цены договора определяется ст. 421 ГК РФ, и пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен.

Однако, как отмечают некоторые авторы, в налоговом и таможенном законодательстве под коммерческой деятельностью понимаются исключительно торговые и другие алеаторные сделки, тогда как коммерческие сделки гораздо шире и по направленности, и по желаемому правовому результату. Однако даже при таком узком реализационном понимании коммерческих сделок наблюдается прямая зависимость применения соответствующих норм налогового законодательства в зависимости от места коммерческого договора в системе гражданско-правовых договоров.

В частности, это означает, что в ряде случаев порядок расчета налогооблагаемой базы и сроки уплаты налогов зависят от того, как конкретная хозяйственная операция определяется гражданским законодательством.

Например, в части второй Налогового кодекса РФ устанавливается прямая зависимость осуществления установленных правил от вида и типа коммерческой сделки, в которую вступили стороны. Такие положения установлены в Налоговом кодексе РФ при исчислении и уплате налога на добавленную стоимость в следующих случаях:

  • финансирование под уступку денежного требования, т.е. договор цессии (ст. 155);
  • получение дохода на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров (ст. 158); договоров простого товарищества (ст. 180);
  • при расчетах векселями, т.е. новации первоначального обязательства обязательством по векселю (ст. 162 и 167);
  • при заключении договора коммерческого кредита (ст. 162 и 167).

Более того, установлены критерии, позволяющие отнести коммерческие сделки к группе реализационных сделок, которые определяют характер налогообложения при таких сделках. Например, в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров для целей налогообложения признается передача на возмездной основе права собственности на товары одним лицом другому лицу.

Таким образом, договорной политикой коммерческой организации является выбор типа, вида коммерческого договора и определение условий коммерческих сделок с целью достижения желаемого коммерческого результата или определенной структуры активов. Проводя соответствующую договорную политику, следует оценить все гражданско- правовые, налоговые и иные последствия заключаемых или изменяемых коммерческих сделок.

5.5 Понятия и виды коммерческих сделок.

Предпринимательская деятельность представляет собой совокупность последовательно или параллельно осуществляемых сделок, каждая из которых ограничена сравнительно непродолжительным, четко очерченным временным интервалом. Сделка — основной кирпич, из которого строится предпринимательское здание.

При этом под сделкой понимается основанное на письменном договоре или устном соглашении взаимодействие двух или нескольких хозяйствующих субъектов в интересах получения взаимной выгоды. Гражданский кодекс Российской Федерации определяет сделку следующим образом: Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей».

Сделки могут быть двух — или многосторонними (договоры) и односторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами. К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.

Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 ГК РФ. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162).

Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно. Однако подпись того, кто подписывает сделку, может быть удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может собственноручно подписаться, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

В простой письменной форме должны совершаться следующие сделки, не требующие нотариального заверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.

Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 ГК РФ могут быть совершены устно.

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки.

Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе, соответствующем требованиям статьи 160 ГК РФ, удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

Нотариальное удостоверение сделок обязательно:

1) в случаях, указанных в законе;

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.

Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 131 ГК РФ и законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов.

Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, — требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.

Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

Сделка недействительна по основаниям, установленным ГК РФ, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в ГК РФ. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах — если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Гражданским Кодексом РФ предусмотрено признание недействительными сделок, совершенных гражданином, признанным недееспособным, недействительность мнимых и притворных сделок и др.

Может ли физическое лицо совершать коммерческие сделки

Коммерческая сделка — коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Коммерческая сделка предполагает наличие: 1 по меньшей мере двух ценностно значимых объектов; 2 согласованных условий ее осуществления; 3 согласованного времени совершения; и 4 согласованного… … Финансовый словарь

коммерческая сделка — — [http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en] EN commercial transaction The conduct or carrying on of trade, business or a financial matter to a conclusion or settlement. (Source: RHW)… … Справочник технического переводчика

Коммерческая сделка «на расстоянии вытянутой руки» — (arm’s length transaction) сделка между сторонами, между которыми нет особых или специальных отношений (напр., отношений между дочерней и материнской компаниями или между домовладельцем и съемщиком), которые могли бы сделать уровень цен… … Экономико-математический словарь

сделка «на расстоянии вытянутой руки» — Коммерческая сделка между несвязанными сторонами, каждая из которых действует независимо от другой и преследует только собственные интересы .То есть между ними нет особых или специальных отношений (напр., отношений между дочерней и материнской… … Справочник технического переводчика

СДЕЛКА, ТОРГОВАЯ — коммерческая сделка, хозяйственная сделка, то есть сделка, по своему объективному содержанию носящая торговый характер, осуществляемая коммерсантами … Большой экономический словарь

сделка «бизнес-бизнес» — 3.4.21. сделка «бизнес бизнес» : Электронная коммерческая сделка, сторонами которой являются юридические лица (предприятия, фирмы и т.д.). Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

сделка «бизнес-потребитель» — 3.4.22. сделка «бизнес потребитель» : Электронная коммерческая сделка, сторонами которой являются юридическое лицо (предприятие, фирма и т.д.) поставщик и физическое лицо потребитель (покупатель). Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

сделка — и; мн. род. лок, дат. лкам; ж. 1. Договор о выполнении чего л. Торговая, биржевая, коммерческая, денежная с. Выгодная, несправедливая с. Имущественная с. между семьями. Заключить сделку на пушнину. Совершить сделку. С. не состоялась. Двусторонняя … Энциклопедический словарь

сделка — и; мн. род. лок, дат. лкам; ж. см. тж. сделочный 1) Договор о выполнении чего л. Торговая, биржевая, коммерческая, денежная сде/лка. Выгодная, несправедливая сде/лка. Имущественная сде/лка между семьями … Словарь многих выражений

Торговая сделка — соглашение между двумя или несколькими сторонами по поставке установленного количества и качества товарных единиц либо оказанию услуг в соответствии с согласованными сторонами условиями. Различают денежные и бартерные торговые сделки. По… … Финансовый словарь

Это интересно:  Работа врачам в интернете

Коммерческая сделка

1. Недействительность сделки

Недействительность сделки означает не наступление того результата, который имели в виду лица, совершавшие сделку, а наступление результата, предусмотренного законом. Недействительность сделки зависит от характера нарушений, допущенных при ее совершении. Закон различает сделки оспоримые и ничтожные.

Оспоримая сделка влечет возникновение для сторон юридического результата. Если ни одна из сторон или заинтересованных лиц не предъявила иск о признании сделки недействительной, она может быть исполнена сторонами, что не противоречит закону. В данном случае участник отношений может прибегнуть к судебной форме защиты своего права. Например, когда несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет совершил сделку без согласия родителей, от их воли будет зависеть, обратятся ли они в суд и потребуют признания сделки недействительной со всеми вытекающими последствиями или примирятся с этой сделкой. Оспоримыми являются сделки, в которых закон предоставляет возможность лицу самому решать, прибегать ли к судебной форме защиты своего права либо найти другие пути урегулирования отношений с лицами, связанными с ним.

Ничтожность сделки означает ее абсолютную недействительность. Она является результатом серьезных нарушений действующего законодательства. Ничтожными считаются сделки, совершение и исполнение которых грубо нарушает интересы общества, противоречит его принципам и системе ценностей, когда решение вопроса о ее действительности нельзя предоставить выбору лица. Ничтожными согласно ГК являются сделки, не соответствующие закону или иным правовым актам (ст. 168), сделки, противные основам правопорядка и нравственности (ст. 169), сделки с лицами до 14 лет (ст. 172), сделки с недееспособными (ст. 171), сделки, совершенные с нарушением формы, предписываемой законом под страхом недействительности (ст. ст. 162, 165), мнимые сделки (ст. 170), притворные сделки (ст. 170).

Требование о признании сделки недействительной может быть предъявлено только лицом, указанным в ГК. По оспоримым сделкам это заинтересованные лица, прежде всего стороны в сделке. Так, сделка, совершенная юридическим лицом, выходящая за пределы его правоспособности, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью данного лица (ст. 173 ГК).

Ничтожная сделка является недействительной независимо от признания ее таковой судом. Однако ГК не исключает возможность предъявления исков о признании недействительной ничтожной сделки, в силу чего споры по таким требованиям подлежат разрешению судом в общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица. При удовлетворении иска в мотивировочной части решения суда о признании сделки недействительной должно быть указано, что сделка является ничтожной. В этом случае последствия недействительности ничтожной сделки применяются судом по требованию любого заинтересованного лица либо по собственной инициативе. В связи с тем, что ничтожная сделка не порождает юридических последствий, она может быть признана недействительной лишь с момента ее совершения (п. 32 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8).

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге), возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (ст. 167 ГК РФ).

2. Двусторонней сделкой является

а) выдача доверенности;

а) Статья 185. «Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу». То есть для выдачи доверенности необходимо согласие только лица выдающего доверенность и в соответствии со ст. 154 ГК «Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны», выдача доверенности является односторонней сделкой.

б) Само понятие купля-продажа предполагает участие двух сторон — покупателя и продавца. Сделка купли-продажи совершается в форме договора между ними. В соответствии со ст. 420 ГК «Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» следовательно, купля-продажа является двусторонней сделкой.

в) Завещание — составленное в соответствии с действующим законодательством и по определенной форме, нотариально заверенное письменное распоряжение владельца имущества, ценностей, денежных вкладов о том, в чье владение должна быть передана его собственность после смерти. Завещатель может отменять ранее составленное завещание, заменять его на другое Современный экономический словарь : Б.А. Райзберг [и др.].- ИНФРА-М, 2006. Из определения видно, что для составления завещания необходимо волеизъявление только одного лица, а именно владельца собственности, указанной в завещании. Следовательно, завещание является односторонней сделкой.

г) Характерный признак договора дарения — его безвозмездность. Любое встречное предоставление со стороны одаряемого, будь то встречная передача вещи, права либо принятие одаряемым встречного обязательства, делает договор дарения недействительным. По общему правилу договор дарения — односторонне обязывающий. Однако возможно заключение договора дарения, по которому у одаряемого есть встречные обязательства, и они не могут рассматриваться как встречное предоставление (дарение с обязательством использования дара в общеполезных целях).

3. Конклюдентные действия

Конклюдентные действия (от лат. concludо — «заключаю», «делаю выводы») рассматриваются как действия лица, выражающие его волю установить правоотношение, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении1 1 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева.- М., 1999.- С. 295.. Например, розничная купля-продажа, проезд на общественном транспорте

В Российском законодательстве такие действия описаны в ст. 158 ГК «Форма сделок», а именно в пункте 2: сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.

4. В каких случаях сделки должны совершаться в нотариально удостоверенной форме?

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях: 1) указанных в законе; 2) предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась (п. 2 ст. 163 ГК).

В целях контроля за законностью совершаемой сделки и повышения степени достоверности документа, в который она облекается, в законе определен круг сделок, подлежащих нотариальному удостоверению:

доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 2 ст. 185 ГК);

доверенность, выдаваемая в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК);

договор об ипотеке и договор, о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен (п. 2 ст. 339 ГК);

договор уступки требований или перевода долга, если сами требования или долг основаны на сделке, совершенной в нотариальной форме (п. 1 ст. 389, п. 2 ст. 391 ГК); договор ренты (ст. 584 ГК) ;

завещание (п. 1 ст. 1124 ГК).

Договоры об ипотеке и ренте входят в эту группу только тогда, когда подлежат нотариальному удостоверению, но не требуют государственной регистрации. В последнем случае на них распространяются правила о письменных сделках, требующих одновременно нотариального удостоверения и государственной регистрации.

Требуя удостоверения завещания нотариусом, ГК допускает удостоверение завещания другими лицами в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125 (должностными лицами органов местного самоуправления или консульских учреждений РФ), ст. 1127 (лицами, имеющими право удостоверения завещания, приравниваемого к нотариально удостоверенному), п. 2 ст. 1128 (служащими банка, имеющими право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете). Более того, в ст. 1129 допускается возможность изложить последнюю волю завещателя в простой письменной форме при обстоятельствах, явно угрожающих его жизни, лишенного возможности совершить завещание в соответствии с правилами ГК. По соглашению сторон нотариальное удостоверение сделки становится обязательным, хотя бы по закону сделка могла быть заключена в устной или письменной форме.

5. Дайте определение и приведите пример каузальной сделки

Существует подразделение сделок на каузальные и абстрактные. Такая классификация проводится по значению основания сделки для ее действительности. Основанием сделки признается та правовая цель, для достижения которой сделка совершается. Любая сделка имеет свое правовое основание — правовую цель, к достижению которой стремятся стороны, заключившие сделку. Всякая сделка имеет основание, не может быть сделок без основания, т.е. бесцельных сделок. Деление сделок на каузальные и абстрактные не означает, что первые из них имеют основание, а вторые его не имеют. Сущность этого деления заключается в том, что для одних сделок основание является существенным элементом и самую действительность сделки можно оспаривать в зависимости от наличия основания. Одно лицо обязалось уплатить другому определенную сумму денег, а в ответ на требование кредитора заявляет, что платить не за что. Сделки, в которых прямо выражено основание, называются каузальными. По таким сделкам может быть предусмотрена передача имущества одной стороной другой стороне. Однако в основании сделки должно быть указано, с какой целью передается имущество. Имущество может быть передано, например, по договору купли-продажи с целью передачи его в собственность другого лица с условием получения встречного удовлетворения — уплаты покупной цены за передаваемое имущество. По договору бытового проката имущество передается во временное пользование на условии выплаты наемной платы. По договору дарения имущество передается безвозмездно в собственность одаряемого и т.д. Основание, таким образом, находит свое выражение в волеизъявлении и служит составным элементом сделки.

6. Недействительные сделки подразделяются на:

а) абстрактные и оспоримые;

б) ничтожные и оспоримые

в) реальные и консенсуальные;

г) ничтожные и казуальные.

«Недействительность сделок» § 2 ГК РФ

Статья 166 «Оспоримые и ничтожные сделки»

1. Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе.

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.

7. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения

Пункт 1 статьи 178 ГК «Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения»:

«Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.

Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения».

Следовательно, сделка, совершенная под влиянием заблуждения может быть признана недействительной только по решению суда, и на основании п. 1 ст. 166 ГК является оспоримой сделкой.

8. Укажите порок сделки, совершенной с превышением полномочий, ограниченных договором или учредительными документами:

а) порок субъекта;

б) порок содержания;

Статья 174 ГК РФ «Последствия ограничения полномочий на совершение сделки»:

«Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица — его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях».

Правила ст. 174 ГК распространяются на дву- и многосторонние сделки (договоры), стороной которых может быть как гражданин, так и юридическое лицо. Если полномочия гражданина ограничены договором, а органа юридического лица — его учредительными документами (ст. 49 ГК), то своими действиями они могут осуществлять лишь те права и обязанности, которые входят в полномочия, определенные указанными способами.

А так как данный гражданин или орган юридического лица являются субъектами сделки, то пороком сделки является порок субъекта.

9. Дайте характеристику коммерческого представительства

Коммерческое представительство описано в статье 184 ГК РФ.

Коммерческий представитель — особый вид представителя. Его отличает ряд признаков, предусмотренных в комментируемой статье.

Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно действующее, т.е. такой представитель не может быть работником представляемой организации. Вместе с тем это лицо может быть как физическим, так и юридическим, причем не ограничена организационно-правовая форма такого юридического лица.

Внутренние отношения между представляемым и представителем в этом виде представительства отличаются тем, что они могут быть построены только на договоре. Этот договор должен быть заключен обязательно в письменной форме. К его существенным условиям закон относит указание о том, что он осуществляется в сфере предпринимательской деятельности; указание наименования предпринимателя или предпринимателей, от имени и в интересах кого будут осуществляться действия; порядок распределения вознаграждения и возмещения издержек, понесенных при исполнении поручения представителем, если их возмещение не должно производиться в равных долях; при согласии сторон в сделке, которую должен заключить представитель, указание о возможности одновременного представительства от имени каждой из сторон будущей сделки.

В законе предусмотрено специальное указание о возможности оформления внешних отношений коммерческого представительства путем оговорки о полномочии в договоре, определяющем внутренние отношения представляемых предпринимателей и коммерческого представителя. Однако закон не лишает права оформить полномочие выдачей доверенности.

В отличие от коммерческого посредника основной функцией коммерческого представителя является заключение договоров в сфере предпринимательской деятельности от имени и в интересах поручивших ему это предпринимателей. Следовательно, он несет ответственность за действительность будущего договора, как по содержанию, так и по форме.

Юридическое своеобразие коммерческого представителя и его деятельности не исключает распространения на него некоторых общих правил о представительской и предпринимательской деятельности. Коммерческий представитель обязан исполнить данное ему поручение с заботливостью обычного предпринимателя и сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках, и после исполнения данного ему поручения.

10. Каков срок действия доверенности, удостоверенной нотариально, предназначенной для совершения действий за границей, не содержащая срок ее действия?

Статья 186 ГК РФ «Срок доверенности»:

1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

2. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

11. Охарактеризуйте передоверие

Передоверие охарактеризовано в статье 187 ГК РФ.

Представляемый может, если он заинтересован в этом, предусмотреть в доверенности возможность осуществления сделок или других действий для него не только обозначенным в доверенности представителем, но и другим лицом, получающим это право в порядке передоверия. Если же в доверенности нет оговорки о возможности передоверия, то оно возможно только для охраны интересов представляемого при наступлении обстоятельств, исключающих возможность личной деятельности представителя.

Представитель, обозначенный в доверенности, при передоверии обязан сообщить представляемому об этом действии и передать ему все данные о лице, его заменяющем, так как представительские отношения носят в значительной мере личный, доверительный характер. Ответственность за неисполнение этой обязанности состоит в том, что на представителя возлагаются все последствия деятельности лица, осуществляющего передоверие.

В целях охраны интересов представляемого установлен обязательный нотариальный порядок удостоверения доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, и невозможность превышения срока ее действия того срока, в течение которого действует первоначальная доверенность. Исключение из правила об обязательной нотариальной форме для доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия, сделано только для совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения (подп. 4. п. 3 ст. 185 ГК; Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения Российской Федерации»)

12. Укажите случаи, когда течение срока исковой давности приостанавливается

Приостановление срока исковой давности означает, что его течение не происходит на отрезке времени, когда по предусмотренным законом обстоятельствам защиту прав осуществить невозможно.

Перечень таких обстоятельств содержится статья 203 ГК РФ.

Первое из них — непреодолимая сила (подп. 1 п. 1 статьи 203). Для непреодолимой силы свойствен чрезвычайный характер. Обстоятельство является исключительным, несвойственным нормальному развитию отношений. Оно должно быть также непредотвратимым при данных условиях. Например, шторм в 5 баллов для маленького судна может быть признан непреодолимой силой (в отличие от крупного лайнера).

Чрезвычайными и непредотвратимыми могут стать обстоятельства, возникшие по воле людей (например, военные действия).

Традиционно к непреодолимой силе относят разрушительные силы природы — стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, ураганы, снежные заносы, оползни и т.п. Непреодолимой силой кроме военных действий могут быть признаны народные волнения, забастовки и другие обстоятельства, при наличии которых нормальный ход развития отношений невозможен из-за их чрезвычайности и непредотвратимости при данных условиях.

Второе обстоятельство — нахождение ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение.

Исковая давность приостанавливает свое течение, если в таких Вооруженных Силах находится ответчик. Нахождение истца в Вооруженных Силах, переведенных на военное положение, влияния, на течение исковой давности не оказывает, но может быть признано уважительной причиной для ее восстановления (в случае пропуска по этой причине) в соответствии со ст. 205 ГК. сделка конклюдентный коммерческий исковый

Это интересно:  Как изменить сумму штрафа гибдд

Третье обстоятельство — мораторий — отсрочка в исполнении гражданско-правового обязательства, установленная на основании закона Правительством РФ. Правительство РФ вправе установить отсрочку исполнения обязательств на основе закона.

Четвертое обстоятельство — приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующие отношения.

Приостановить действие нормативного правового акта может орган, его издавший. Если такое решение принято, течение исковой давности по требованию, обусловленному данным законом, иным правовым актом, приостанавливается для обеих сторон в споре.

По смыслу статьи 203 перечень обстоятельств, дающих право на приостановление течения сроков исковой давности, является исчерпывающим. Однако в ГК содержатся указания на иные обстоятельства, влекущие приостановление течения исковой давности. В ГК такое обстоятельство предусмотрено в ст. 204: в случае если оставлен без рассмотрения гражданский иск, заявленный в уголовном деле. Решение об этом формулируется в приговоре суда по уголовному делу. Начавшееся до предъявления иска течение исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора суда. Время, затраченное на разбирательство уголовного дела, вплоть до вступления приговора в законную силу, в исковую давность не засчитывается. На это время течение исковой давности приостанавливается.

13. Право собственности (в субъективном смысле)

Право собственности может быть рассмотрено в объективном и в субъективном смысле.

В субъективном смысле право собственности, как и всякое субъективное право, есть возможность определенного поведения, дозволенного законом управомоченному лицу. С этой точки зрения оно представляет собой наиболее широкое по содержанию вещное право, которое дает возможность своему обладателю — собственнику, и только ему — определять характер и направления использования принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное хозяйственное господство.

Статья 233 ГК РФ «Клад»

1. Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, где был обнаружен клад.

2. В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории или культуры, они подлежат передаче в государственную собственность. При этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.

При обнаружении такого клада лицом, производившим раскопки или поиски ценностей без согласия собственника имущества, где клад был сокрыт, вознаграждение этому лицу не выплачиваются и полностью поступает собственнику.

3. Правила настоящей статьи не применяются к лицам, в круг трудовых или служебных обязанностей которых входило проведение раскопок и поиска, направленных на обнаружение клада.

Между кладом и находкой (ст. 227 ГК) имеется как сходство, так и различие: в обоих случаях имеет место обнаружение вещи. Однако в случае клада речь идет об обнаружении такой вещи, которая была специально сокрыта.

Время, прошедшее между сокрытием вещи и ее обнаружением, не имеет значения.

15. Право собственности по договору переходит приобретателю с момента

— передачи вещи (п. 1 ст. 223 ГК) если иное не предусмотрено законом или договором

— доля в праве общей собственности переходит к приобретателю с момента заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное (ст. 251 ГК)

— в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, с момента такой регистрации, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 223 ГК)

под которым понимается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. (ст. 224 ГК)

16. Укажите, чем отличается реквизиция от конфискации?

Статья 242 «Реквизиция»

1. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция).

Статья 243 ГК «Конфискация»

1. В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация).

То есть реквизиция от конфискации отличается:

во-первых, возмездностью изъятия, реквизиция осуществляется с выплатой стоимости имущества его собственнику, а конфискация это безвозмездное изъятие имущества у собственника;

во-вторых, реквизиция может осуществляться по решению государственных органов при различных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, а конфискация только по решению суда в виде санкции.

17. Общая совместная собственность возникает:

а) в случаях, предусмотренных законом;

б) в случаях предусмотренных соглашением сторон;

в) в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

В пункте 3 статьи 244 ГК РФ говорится: «Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество», следовательно, общая совместная собственность возникает в случаях, предусмотренных только законом.

18. В каких случаях подлежит удовлетворению требование о виндикации у недобросовестного владельца?

Виндикация (от лат. vindicatio — защита) — истребование истцом-собственником своего имущества через суд от лиц, владеющих этим имуществом без законных на то оснований.

Статья 301 ГК РФ «Истребование имущества из чужого незаконного владения»:

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Ограничения виндикации указаны только в ст. 302 ГК «Истребование имущества от добросовестного приобретателя», следовательно, требование о виндикации у недобросовестного владельца подлежит удовлетворению во всех случаях, если соблюдены следующие условия:

— истец доказал свое право собственности на вещь;

— в наличии имеется сама вещь;

— связь истца и ответчика состоит лишь в споре о владении вещью, т.е. является чисто вещной связью.

19. Укажите, чем отличается право оперативного управления учреждения и казенного предприятия?

В соответствии со ст. 297 ГК РФ казенное предприятие может распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом (реализовать, сдавать в аренду, списывать и т.п.) с согласия собственника. Бюджетные же учреждения, не могут распоряжаться имуществом, также закрепленным за ними на праве оперативного управления. (ст. 298 ГК РФ)

Статья 297 «Распоряжение имуществом казенного предприятия»

1. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества.

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

2. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется собственником его имущества.

Статья 298 «Распоряжение имуществом учреждения»

1. Частное или бюджетное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным закрепленным за ним имуществом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

2. Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.

20. К общей совместной собственности супругов относится:

а) вещи индивидуального пользования;

б) имущество, нажитое за время совместного проживания;

в) имущество, принадлежащее каждому из супругов до брака;

г) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар.

Статья 256 ГК РФ «Общая собственность супругов»:

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

В соответствии с этой же статьей имущество, указанное в пунктах а, в и г признаются собственностью только одного из супругов в соответствии с ситуацией.

Изотов по просьбе Альметьева передал ему во временное пользование стол и кресло. В письменном договоре, который они заключили 15 мая 1996 г. указано, что Альметьев возвратит стол и кресло по первому требованию Изотова. Вскоре Изотов заболел, длительное время лежал в больнице, затем лечился в санатории и только 20 апреля 2000 г. попросил Альметьева вернуть вещи. Однако тот отказался это сделать. Тогда Изотов 25 июня 2000 г. предъявил иск о возврате вещей. Альметьев просил суд в иске отказать в связи с пропуском срока исковой давности, так как с момента заключения договора прошло более 3 месяцев.

Каково должно быть решение суда?

Статья 314. Срок исполнения обязательства

1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 314 ГК РФ обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, следовательно, Изотов обязан был возвратить стол и кресло в семидневный срок со дня предъявления Альметьевым требования, то есть до 27 апреля 2000 г.

Статья 200. Начало течения срока исковой давности

1. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.

2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.

Статья 196. Общий срок исковой давности

Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Статья 199. Применение исковой давности

1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Согласно п. 2 ст. 200 ГК РФ если срок исполнения обязательства определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства.

Для обязательств до востребования срок исковой давности начинает истекать с момента, когда востребование становится возможным, т.е. если договором не предусмотрено иное с момента возникновения самого обязательства. Таким образом, по обязательству до востребования срок исковой давности истечет через три года с момента возникновения обязательства. Следовательно, если должники по обязательствам до востребования воспользуются защитой своего права посредством ссылки на пропуск срока исковой давности, срок исполнения в реальности ограничивается трехлетним сроком.

Так как срок исполнения рассматриваемого обязательства не определен, то срок исковой давности начинает истекать с момента возникновения самого обязательства, т.е. с 15.05.1996 г. и к моменту подачи искового заявления (25.06.2000г.) прошло более 3 лет. Следовательно, требование о пропуске срока исковой давности применимо.

Суд должен в удовлетворении исковых требований отказать по причине пропуска истцом срока исковой давности на основании статей 196, 199, 200 ГК РФ.

Врачи Круглов и Шаров совместно приобрели у жены профессора Мочкина оставшуюся после его смерти специальную библиотеку по кардиологии. Книги перевезли на квартиру Шарова, а обусловленная в договоре цена должна была быть уплачена через месяц. Разделить книги было практически невозможно, поэтому Круглов с Шаровым договорились, что библиотеку приобретет один Шаров. Через 2 недели Шаров уехал в длительную командировку.

Мочкина, не получив в срок деньги, предъявила иск к Круглову о взыскании всей стоимости библиотеки, мотивируя свои требования тем, что договор ею был заключен с Шаровым и Кругловым, следовательно, они являются солидарными должниками. Круглов иск не признал, указав, что достигнутая между ними с Шаровым договоренность означает перевод долга на Шарова, поэтому он не несет перед Мочкиной никаких обязательств.

Как решить спор? Изменится ли решение, если Шаров направил Мочкиной письменное уведомление о состоявшейся договоренности с Кругловым?

Статья 322. Солидарные обязательства

1. Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

2. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.

Статья 323. Права кредитора при солидарной обязанности

1. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

2. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Статья 391. Условие и форма перевода долга

1. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора.

2. К форме перевода долга соответственно применяются правила, содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 389 настоящего Кодекса.

В данной ситуации солидарные обязательства вытекают из договора, так как Круглов и Шаров приобрели библиотеку совместно. Согласно ст. 323 «кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга». Следовательно, Мочкина в праве предъявить иск к Круглову о взыскании всей стоимости библиотеки.

В соответствии с п. 1 ст. 391 «Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора». Согласия Мочкиной на перевод долга на одного Шарова получено не было.

В соответствии со статьями 322, 323, 391 ГК РФ иск Мочкиной следует удовлетворить в полном объеме.

В случае если Шаров направил Мочкиной письменное уведомление о состоявшейся договоренности с Кругловым, решение не изменится, так как само по себе уведомление не является согласием кредитора на перевод долга.

1. Современный экономический словарь : Б.А. Райзберг [и др.].- ИНФРА-М, 2006

2. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева.- М., 1999.- 538 с.

3. Теория государства и права : учеб. для вузов / А.И Абрамова [и др. ; ] под ред. А.С. Пиголкина.- Городец, 2003.- 435 с.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья). Гражданский кодекс РСФСР (действующая часть): По состоянию на 20 сентября 2006 года.- Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006 .- 573 с.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 М. : Юрид.лит., 1995.- 240 с.

Статья написана по материалам сайтов: studfiles.net, real_estate_management.academic.ru, studbooks.net.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector