+7 (499) 938-65-94  Москва

+7 (812) 467-43-31  Санкт-Петербург

8 (800) 350-96-82  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Основы гражданского права кратко

Содержание

Предмет, метод, принципы и источники гражданского права

Гражданское право – отрасль частного права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, складывающиеся между физическими, юридическими лицами, государственными и муниципальными образованиями. Начиная с XVIII в. в европейских странах проходил процесс становления отрасли гражданского права, принимались гражданские кодексы, что способствовало созданию правовой базы для формирования экономических отношений Нового времени. Развитие гражданского права является неотъемлемой частью экономических преобразований, проводимых в Российской Федерации в конце ХХ – начале ХХI веков.

Главными отличительными чертами правоотношений, регулируемых гражданским правом, являются равенство, автономия воли участников и их имущественная самостоятельность. Поэтому основной метод гражданского права – диспозитивный, т. е. метод, использующий дозволения и правонаделения. Гражданское законодательство не распространяется на имущественные отношения, основанные на подчинении одной стороны другой (например, уплата налогов), когда методом регулирования является императивный метод.

  • равенство участников отношений, регулируемых гражданским законодательством;
  • неприкосновенность собственности;
  • свобода договора;
  • недопустимость произвольного вмешательства кого либо в частные дела;
  • необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав;
  • обеспечение восстановления нарушенных прав; судебная защита гражданских прав.

Существует достаточно развитая система классификаций гражданских правоотношений, согласно которой данные правоотношения можно разделить на следующие виды:

  • относительные правоотношения, субъекты которых точно определены, и абсолютные правоотношения, в которых определенной стороне противостоит некий круг неопределенных лиц, например, собственник имущества и иные лица, которые обязаны воздерживаться от нарушения его прав собственника;
  • имущественные правоотношения, объектом которых являются материальные блага, имущество, и неимущественные правоотношения, объектом которых выступают нематериальные блага, например интеллектуальная собственность, честь и достоинство и др.;
  • вещные правоотношения, которые возникают по поводу взаимодействия субъекта и вещи с целью извлечения ее полезных свойств, и обязательственные правоотношения, которые связаны с удовлетворением интереса управомоченного лица обязанным лицом.

Согласно ст. 8 ГК РФ, гражданские правоотношения возникают по следующим основаниям:

  • заключение договоров и иных сделок, предусмотренных законом или не противоречащих ему;
  • акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
  • судебное решение;
  • приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом;
  • создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
  • причинение вреда другому лицу, неосновательное обогащение.

Согласно Конституции РФ, гражданское законодательство относится к ведению Российской Федерации. Основным источником гражданского права является Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), состоящий из четырех частей:

  • Часть первая ГК РФ (вступила в силу в 1995 г.), регулирующая общие положения гражданского законодательства, право собственности и основы обязательственного права;
  • Часть вторая ГК РФ (вступила в силу в 1996 г.), регулирующая отдельные виды обязательств, возникающих в результате заключения различных видов договоров;
  • Часть третья ГК РФ (вступила в силу в 2002 г.), регулирующая основы наследственного права, а также содержащая важнейшие статьи, посвященные международному частному праву;
  • Часть четвертая ГК РФ (вступила в силу в 2008 г.), посвященная авторскому праву.

Кроме федерального законодательства (ГК РФ, федеральные законы, подзаконные акты), к числу источников гражданского права относят обычаи делового оборота, которые могут быть даже не зафиксированы документально. Обычаи делового оборота представляют не противоречащие закону правила поведения, сложившиеся в сфере бизнеса.

Еще одной отличительной особенностью гражданского права является допускаемые аналогия права и аналогия закона. Аналогия закона в гражданском праве означает, что при наличии пробелов в законодательстве применяют нормы гражданского права, регулирующие сходные правоотношения. Аналогия права означает, что при отсутствии возможности воспользоваться предыдущим принципом правовой статус участников правоотношений определяется исходя из общих принципов гражданского права.

Субъекты гражданского права. Понятие гражданской правоспособности и дееспособности

К субъектам гражданских правоотношений относятся физические и юридические лица, а также публичные образования.

Любой субъект гражданского права обладает правосубъектностью, которая содержит два элемента:

  • гражданская правоспособность, т. е. способность иметь субъективные гражданские права и нести субъективные юридические обязанности;
  • гражданская дееспособность, т. е. способность самостоятельно, своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их.

Таким образом, правоспособность отражает потенциальные возможности участия субъекта права в гражданских правоотношениях, в то время как дееспособность охватывает круг реальных прав и обязанностей.

Физическим лицом в гражданском праве признают человека, участвующего в гражданских правоотношениях от своего имени, вне зависимости от пола, гражданства, вероисповедания и др. Гражданство имеет значение лишь в незначительном числе случаев, связанных, например, с ограничением прав иностранцев на специфические формы деятельности.

Принципиальным фактором с точки зрения правового статуса физического лица имеет его возраст. ГК РФ выделяет три возрастных этапа физического лица.

1. Начиная с 18 лет наступает полная дееспособность, которая характеризуется наиболее обширным набором гражданских прав и обязанностей. Возраст полной гражданской дееспособности может быть снижен в случае вступления несовершеннолетнего в брак или эмансипации (объявление в законном порядке несовершеннолетнего полностью дееспособным).

2. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, обладающие ограниченной дееспособностью, для которой определяющим моментом является обязательное письменное согласие законных представителей несовершеннолетних, т. е. их родителей, усыновителей или попечителей. Исключением является право на самостоятельное:

  • распоряжение своим заработком, стипендией и иными доходами;
  • осуществление авторских прав;
  • внесение вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими;
  • совершение мелких бытовых сделок.

3. Малолетние лица до 14 лет характеризуются отсутствием гражданской дееспособности. Сделки от их имени совершают законные представители. Исключение составляют незначительное количество сделок, которые малолетние с 6 лет могут осуществлять самостоятельно:

  • мелкие бытовые сделки;
  • сделки, связанные с безвозмездным получением выгоды и не требующие нотариального удостоверения;
  • сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

Однако, дееспособность лиц, достигших возраста 18 лет, может быть ограничена решением суда в случае, если гражданин вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Над такими гражданами устанавливается попечительство, и все сделки он может совершать только с согласия попечителя, который не несет ответственности по данным сделкам.

Недееспособным гражданин может быть признан в судебном порядке только в случае психического расстройства, когда он не может понимать значение своих действий или руководить ими. Над признанным недееспособным устанавливается опека. Опекун, в отличие от попечителя, совершает сделки от имени недееспособного и несет гражданско правовую ответственность за совершение этих сделок и за причиненный опекаемым вред.

Юридическое лицо в гражданском праве – это, согласно ст. 48 ГК РФ, организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К основным признакам юридического лица относятся:

  • организационное единство;
  • имущественная обособленность;
  • самостоятельная имущественная ответственность;
  • участие в гражданских правоотношениях от своего имени;
  • государственная регистрация в едином государственном реестре юридических лиц.

Все юридические лица подразделяются на две группы в зависимости от цели их деятельности: коммерческие юридические лица создаются для реализации своей основной цели – получения прибыли, некоммерческие – для любой иной цели, т. е. без распределения полученной прибыли между участниками. К некоммерческим относятся религиозные организации, благотворительные фонды, потребительские кооперативы и проч. Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность только при условии, что вид этой деятельности предусмотрен их уставами, служит достижению основных целей и соответствует им.

Правоспособность и дееспособность юридических лиц наступает одновременно – с момента регистрации юридического лица и внесения в государственный реестр и прекращаются в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Правоспособность юридических лиц может быть общей и специальной. Общая, или универсальная, правоспособность соответствует полному объему гражданских прав и обязанностей, необходимых для осуществления любой легальной формы деятельности. Специальная, или ограниченная, правоспособность определяется сферой деятельности юридических лиц. Так, все некоммерческие и некоторые коммерческие юридические лица (например, банки) обладают специальной правоспособностью.

Гражданское законодательство выделяет следующие виды организационно правовых форм некоммерческих юридических лиц.

  • потребительские кооперативы (жилищные, гаражные, садоводческие, кредитные, дачные потребительские кооперативы и проч.);
  • общественные организации (политические, профсоюзные организации, общественные движения и проч.);
  • ассоциации и союзы (некоммерческие партнерства, торговопромышленные, нотариальные и адвокатские палаты и проч.);
  • товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья;
  • казачьи общества и общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;
  • общественные и благотворительные фонды;
  • государственные, муниципальные и частные учреждения, например академия наук;
  • религиозные организации;
  • публично правовые компании.

Согласно последним изменениям ГК РФ к коммерческим организациям относят:

  • хозяйственные товарищества, разновидностями которых могут выступать полные товарищества (полные товарищи занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом) и товарищества на вере (помимо полных товарищей в них участвуют вкладчики коммандитисты, которые несут риск убытков в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности);
  • хозяйственные общества, к которым относятся общества с ограниченной ответственностью (уставный капитал разделен на доли, а участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей), акционерные общества (уставный капитал разделен на определенное число акций, участники акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций);
  • крестьянские (фермерские) хозяйства, т. е. добровольные объединения граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанные на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов;
  • хозяйственные партнерства;
  • производственные кооперативы (или артели, т. е. добровольные объединения граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на личном трудовом участии и объединении имущественных паевых взносов);
  • государственные и муниципальные унитарные предприятия (коммерческие организации, не обладающие правом собственности на закрепленное имущество).

Понятие публичные образования объединяет субъекты публичной власти (государственные и муниципальные образования), участвующие в гражданских правоотношениях. Отличительной характеристикой гражданского права является равенство субъектов гражданских правоотношений, следовательно, публичные образования в гражданских правоотношениях выступают на равных основаниях.

Объекты гражданских правоотношений

Гражданские правоотношения складываются между субъектами права по поводу материальных и нематериальных благ, которые и являются объектами гражданских правоотношений. Согласно ст. 128 ГК РФ выделяют следующие объекты гражданских правоотношений:

  • вещи, к которым относятся предметы материального мира, имеющие экономическую ценность, в том числе деньги и ценные бумаги;
  • имущественные права, т. е. права на предметы материального мира;
  • работы, результат которых выражен в некотором отделимом объекте (технологические, научно исследовательские работы и проч.), и услуги, результат которых неотделим от процесса оказания услуги (образовательные, транспортные услуги и проч.);
  • охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, и приравненные к ним средства индивидуализации;
  • нематериальные блага, которые неотъемлемы и принадлежат человеку от рождения или в силу закона, например жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя.

Принципиальное значение имеет оборотоспособность объектов гражданских правоотношений, т. е. способность свободно отчуждаться и переходить от одного лица к другому. Так, выделяют следующие группы объектов:

  • объекты, находящиеся в свободном обороте;
  • объекты, изъятые из оборота, например некоторые виды оружия;
  • объекты ограниченного оборота, например наркотические и психотропные вещества, в обороте которых могут участвовать субъекты, обладающие специальным разрешением, выданным уполномоченными государственными органами;
  • объекты, оборот которых регулируется соответствующими законодательными актами, например земельные участки, участки недр и пр.

Классификация вещей позволяет выделить группы вещей по их юридически значимым свойствам. Основы классификации были заложены еще в римском праве и имеют важное значение, например при принятии решения о юридической судьбе вещей. Так, вещи в зависимости от разных критериев можно разделить на следующие виды.

1. Движимые и недвижимые вещи, т. е. движимое имущество, перемещение которого возможно без ущерба (материалы, оборудование и др.), и недвижимое имущество, например здания, земельные участки и др., а также объекты, которые возможно перемещать, но они подлежат государственной регистрации, например космические объекты, воздушные и морские суда.

Недвижимое имущество является одним из важнейших факторов экономического развития регионов, а также отдельных участников экономических отношений, поэтому правовая регламентация оборота недвижимого имущества играет ключевую роль при осуществлении хозяйственной деятельности.

2. Сложные вещи и их отдельные составляющие – простые вещи, которые используются по общему назначению и на которые распространяются все условия сделки, заключенной по поводу сложной вещи.

3. Неделимые вещи, которые теряют свое функциональное предназначение в случае раздела, и делимые вещи, которые возможно разделить, например земельный участок.

4. Индивидуально определенные вещи, которые могут быть выделены среди аналогичных по характерным только для них признакам (например, транспортное средство с определенным регистрационным номером или земельный участок), и родовые вещи, индивидуальные отличия которых для субъекта вещного права не имеют значения, например пара обуви из партии, которая в случае брака подлежит замене.

5. Главные вещи и принадлежности, которые предназначены для обслуживания главной вещи и следуют юридической судьбе главной вещи.

6. Плоды, продукция, доходы – поступления, приращение имущества, права на которые принадлежат лицу, использующему данное имущество.

Понятия сделки и договора в гражданском праве

Под сделками в гражданском праве понимают действия субъектов права, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Существуют следующие формы заключения сделок:

  • устные сделки, для которых законодательством не установлена письменная форма;
  • простая письменная сделка, которая совершается путем составления и подписания документа, отражающего содержание сделки;
  • нотариально удостоверенная письменная сделка, для заключения которой, согласно закону или по соглашению сторон, недостаточно ее письменного оформления – необходимо ее нотариальное заверение (например, брачный договор, завещание);
  • квалифицированная сделка, которая приобретает юридическое значение только после государственной регистрации, например купля продажа квартир, земельных участков и проч.

Для того, чтобы считаться действительной, т. е. порождать юридические последствия, сделка должна удовлетворять определенным условиям, так называемым условиям действительности сделки:

  • принципиальная осуществимость сделки;
  • законность ее осуществления;
  • возможность участия в сделке ее участников, т. е. их сделкоспособность;
  • соответствие воли и волеизъявления участников сделки, т. е. отсутствие любых форм принуждения или обмана участников сделки;
  • соблюдение формы заключения сделки.

Несоответствие любому из перечисленных условий означает недействительность сделки. Возможны два типа недействительных сделок.

1. Ничтожные сделки, т. е. сделки, не требующие удостоверения недействительности в суде (изначально недействительные сделки):

  • несоответствующая закону сделка;
  • сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка или нравственности;
  • мнимые (фиктивные) и притворные (прикрывающие, маскирующие иные) сделки;
  • сделки, совершенные недееспособным лицом;
  • сделки, совершенные лицами до 14 лет.

2. Оспоримые сделки, т. е. сделки, недействительность которых признана в суде:

  • совершенные юридическим лицом сделки, выходящие за пределы его правоспособности;
  • сделки, совершенные физическими лицами в возрасте от 14 до 18 лет;
  • сделки, совершенные лицами, ограниченными судом в дееспособности;
  • сделки, совершенные под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы.

Последствия признания недействительности сделки зависят от того, каким образом были нарушены условия действительности сделки. Если обе стороны действовали добросовестно, то имеет место двусторонняя реституция, т. е. стороны возвращают все полученное по сделке. Односторонняя реституция происходит тогда, когда одна из сторон сделки действовала недобросовестно. В таком случае имущество, полученное по сделке потерпевшей стороной, переходит в собственность Российской Федерации. Аналогично решается вопрос о последствиях сделок, все участники которых действовали недобросовестно, – все исполненное по сделке переходит в собственность государства.

Согласно ст. 420 ГК РФ, договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. По своей сути договор – двусторонняя или многосторонняя сделка, следовательно, к договорам применяются правила о сделках.

Договор считается заключенным, если между сторонами, которые свободны в проявлении своей воли, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. К последним относят: условия о предмете договора; условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

При заключении договора важны понятия оферты, т. е. предложение заключить договор, исходящее от одной стороны, и акцепта другой стороной, т. е. согласие на заключение договора. Моментом заключения договора считается момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации.

К важнейшим гражданско правовым договорам в современной российской практике относят:

  • договор купли продажи (розничной купли продажи, поставки товаров энергоснабжения, продажи недвижимости и проч.), по которому продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, который в свою очередь обязуется принять этот товар и уплатить за него договорную цену;
  • договор мены, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой;
  • договор дарения, по которому даритель безвозмездно передает одаряемому вещь в собственность;
  • договор ренты, по которому получатель ренты передает плательщику ренты в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту (денежная сумма или средства на содержание);
  • договор аренды (проката, аренды транспортных средств, лизинга и проч.), по которому арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество во временное владение, пользование за определенную плату;
  • договор найма жилого помещения, по которому собственник жилого помещения обязуется предоставить нанимателю жилое помещение за плату для проживания в нем;
  • договор безвозмездного пользования, по которому ссудодатель обязуется передать вещь в безвозмездное временное пользование ссудополучателю;
  • договор подряда, по которому подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу за установленную плату по результатам;
  • договор на выполнение научно исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ, по которому исполнитель обязуется провести соответствующие научные исследования или разработать образец нового изделия;
  • договор возмездного оказания услуг, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, т. е. совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность, за плату.
  • договор банковского вклада (депозита), по которому банк принимает вклад от вкладчика и обязуется возвратить сумму вклада и выплатить установленные проценты на нее.

Общие положения об обязательственном праве

Договоры, описанные в предыдущем параграфе, устанавливают обязательства сторон. В обязательных правоотношениях участвуют две стороны: должник и кредитор. Должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги) или воздержаться от определенного действия. Кредитор имеет право требования исполнения обязанности должника.

Помимо договоров, обязательства возникают вследствие причинения вреда и из иных законных оснований. Согласно ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а в случае отсутствия таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота. При исполнении обязательства имеет значение срок, место и форма исполнения.

С целью обеспечения исполнения обязательств законодательство предусматривает следующие способы:

  • неустойка, штраф или пеня, т. е. определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, например в случае просрочки исполнения;
  • залог, в силу которого кредитор залогодержатель по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником залогодателем этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества;
  • удержание имущества должника, на которое имеет право кредитор, у которого находится вещь, в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков;
  • поручительство, которое оформляется в виде договора, согласно которому поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение его обязательства полностью или частично;
  • банковская гарантия, согласно которой гарант (кредитное учреждение или страховая организация) дает по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлению бенефициаром письменного требования;
  • задаток, т. е. денежная сумма, выдаваемая одной стороной в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательствозаключения договора и в обеспечение его исполнения;
  • другие способы, предусмотренные законом или договором.

В обязательственных правоотношениях возможен переход прав кредитора за исключением прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, например требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Передача права требования кредитором другому лицу может быть осуществлена на основании закона (по решению суда, в результате универсального правопреемства и т. д.) или в результате уступки требования (цессии). В последнем случае участвуют кредитор цедент, который передает свое право требования выполнения обязательства цессионарию на основе договора.

С другой стороны, возможен и перевод долга, т. е. передача обязательств по исполнению долга другому лицу. Принципиальным условием перевода долга является согласие кредитора за исключением перевода долга в силу закона.

  • надлежащее исполнение обязательств;
  • отступное, т. е. замена обязательства по соглашению сторон;
  • зачет встречного однородного требования;
  • совпадение должника и кредитора в одном лице;
  • новация, т. е. соглашение сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения;
  • прощение долга;
  • издание акта государственного органа, вследствие которого исполнение обязательства становится невозможным;
  • смерть должника, если обязательство неразрывно связано с личностью должника;
  • смерть кредитора, если обязательство неразрывно связано с его личностью;
  • ликвидация юридического лица (должника или кредитора).

Понятие права собственности и иных видов вещных прав

Право собственности соответствует высшей степени полноты обладания вещью. Из всех вещных прав, т. е. прав субъектов на вещи, право собственности носит первичный характер. К другим вещным правам можно отнести право хозяйственного ведения, право оперативного управления, некоторые права на земельные участки – все перечисленные права являются производными от права собственности.

Право собственности объединяет триаду правомочий, отражающих юридическое понимание термина «собственность»:

  • право владения;
  • право пользования;
  • право распоряжения.

Кроме того, собственник несет бремя содержания своего имущества и на нем лежит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.

Конституция РФ признает частную (физических и юридических лиц), государственную, муниципальную и иные формы собственности.

ГК РФ содержит перечень оснований приобретения права собственности , к числу которых относятся:

  • приобретение права собственности на новую вещь, которая создана субъектом права вне зависимости от цели создания (самостоятельное использование или продажа);
  • приобретение права собственности на плоды, продукцию или доходы, полученные при использовании имущества;
  • приобретение права собственности на вещь, полученную в случае переработки;
  • приобретение права собственности в результате сбора и добычи общедоступных для сбора вещей, например грибов и ягод;
  • приобретение права собственности в результате сделки;
  • приобретение права собственности в результате получения наследства;
  • переход права собственности в результате реорганизации юридического лица.

Помимо индивидуальной собственности в ГК РФ раскрывается понятие общей собственности, которая может быть:

  • общей долевой собственностью, когда доли отдельных собственников строго определены (например, при приватизации квартиры за каждым членом семьи могут быть закреплены разные доли квартиры);
  • общей совместной собственностью, когда доли отдельных собственников не определены.

Основные положения авторского права

Объектами авторского права выступают результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Современное российское авторское право позволяет на законных основаниях охранять интеллектуальную собственность. Согласно ст. 1225 ГК РФ к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности относят: произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, исполнения, фонограммы, изобретения, промышленные образцы, секреты производства (ноу хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания наименования мест происхождения товаров и т. д. Авторские права не распространяются на официальные государственные документы, государственную символику, фольклорные произведения, констатацию фактических событий в средствах массовой информации.

Интеллектуальные права не зависят от права собственности на конкретную вещь, в которой материализован результат интеллектуальной деятельности, например книгу, содержащую произведение автора.

Автором признается гражданин, который посредством творческого труда создал результат своей интеллектуальной деятельности. Соответственно, не признаются авторами консультанты, организаторы и иные лица, не внесшие личного творческого вклада, но оказавшие содействие при выполнении работ.

Авторские права на произведения науки, литературы и искусства по своей юридической сущности представляют комплекс составляющих элементов: исключительное право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения .

Главным свойством права авторства является его неотчуждаемость, т. е. его невозможно передать иному лицу или отказаться от него. Однако исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладатель может передавать иным лицам. Использование результатов интеллектуальной деятельности без разрешения правообладателя запрещено.

Автор или правообладатель в рамках исключительного права на результат интеллектуальной деятельности может воспроизводить произведение в любом количестве копий, распространять, продавать, публично демонстрировать или исполнять произведение, сдавать в прокат и т. д. Естественно, что дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, если оригинал или экземпляры уже поступили в гражданский оборот, например были проданы. Также допускается безвозмездное воспроизведение в личных целях, использование в информационных, научных, учебных или культурных целях правомерно обнародованного произведения гражданином без согласия автора или правообладателя. Условиями свободного использования произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях является обязательное указание имени автора при цитировании, иллюстрировании и проч., а также использование произведения для пародирования.

Статья 1281 ГК РФ устанавливает сроки действия исключительного права на произведение: в течение всей жизни автора и еще семьдесят лет со дня его смерти, либо с момента опубликования произведения, если произведение было опубликовано посмертно. В случае анонимного произведения срок действия исключительного права истекает через семьдесят лет после опубликования. По истечении указанных сроков произведение становится общественным достоянием, что означает, что с этого момента оно может свободно, в том числе безвозмездно, использоваться любым лицом при условии сохранения авторства, имени автора и неприкосновенности произведения.

Основы наследственного права

Наследование имущества всегда сопровождается переходом имущественных прав от умершего лица к другим лицам. Неимущественные права и нематериальные блага, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, не входят в состав наследства, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ст. 1112 ГК РФ).

Наследование может осуществляться согласно воле умершего, т. е. по завещанию, или по закону. Гражданский кодекс оперирует понятием «открытие наследства», которое происходит в день смерти гражданина. К наследованию призываются:

  • граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
  • юридические лица, существующие на день открытия наследства, которые были указаны в завещании;
  • Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, а также, в случае завещания, иностранные государства и международные организации.

Дееспособный гражданин вправе распорядиться относительно дальнейшей судьбы своего имущества составив завещание, которое должно быть письменно оформлено и удостоверено нотариусом. В ряде ситуаций к нотариальному удостоверению приравнивается удостоверение завещания указанными в законе лицами (командирами воинских частей, начальниками экспедиций и др.). В течение последующей жизни завещатель может отменять или изменять завещание, в силу будет вступать только последнее составленное перед смертью.

Наследование по закону осуществляется согласно порядку очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют имущество только в том случае, если нет наследников предшествующих очередей (в случае их отсутствия или отказа от наследства). Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя, второй – полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери и т. д. В качестве наследников последней, седьмой очереди закон указывает пасынков, падчериц, отчима и мачеху наследодателя.

Наследник имеет право принять наследство целиком в течение шести месяцев со дня открытия наследства, а также отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается.

Коллектив авторов — Гражданское право. Часть первая. Краткий курс

99 Пожалуйста дождитесь своей очереди, идёт подготовка вашей ссылки для скачивания.

Скачивание начинается. Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Описание книги «Гражданское право. Часть первая. Краткий курс»

Описание и краткое содержание «Гражданское право. Часть первая. Краткий курс» читать бесплатно онлайн.

Гражданское право. Часть первая. Краткий курс

1. Предмет и метод гражданского права

¡ Гражданское право регулирует имущественные отношения, обусловленные использованием товарно-денежной формы, связанные с ними личные неимущественные отношения и предусмотренные гражданским законодательством не связанные с имущественными личные неимущественные отношения между субъектами этих отношений.

1. Предметом гражданского права являются имущественно-стоимостные отношения и личные неимущественные отношения.

Имущественными отношениями называют такие общественные отношения, которые возникают по поводу различного рода материальных благ. К имущественно-стоимостным отношениям причисляются такие имущественные отношения, которые предполагают взаимную оценку участниками этих отношений количества и качества труда, воплощенного в том материальном благе, по причине которого эти отношения складываются. Личные неимущественные отношения складываются по поводу нематериальных благ и связаны с личностью.

2. К нематериальным благам относятся право на неприкосновенность семейной и частной жизни, право на свободу передвижения и выбора места жительства, честь, достоинство, имя гражданина, фирменное наименование юридического лица, деловая репутация, право авторства и т. п.

Личные неимущественные отношения неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц, в них проявляется индивидуальность отдельных граждан или организаций и осуществляется оценка их нравственных и иных социальных качеств.

Таким образом, личными неимущественными отношениями являются общественные отношения, возникающие в связи с нематериальными благами, в которых осуществляется индивидуализация личности гражданина или организации путем выявления и оценки их нравственных и иных социальных качеств.

3. Предметом гражданского права являются имущественно-стоимостные отношения, предполагающие взаимную оценку участниками этих отношений количества и качества труда, воплощенного в том материальном благе, по поводу которого складываются эти отношения, и личные неимущественные отношения, предполагающие взаимную оценку их участниками индивидуальных качеств личности, участвующей в этих отношениях. Взаимооценочный характер имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений и составляет то общее свойство, которое позволяет объединить их в предмете гражданского права.

4. Гражданско-правовое регулирование – это совокупность приемов и способов, посредством которых гражданское право воздействует на общественные отношения. Метод определяется особенностями предмета правового регулирования. Так как общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования, являются взаимооценочными, то правильное развитие этих отношений, т. е. взаимная оценка, может складываться лишь при условии равенства оценивающих сторон. Отсюда следует, что в гражданском праве применяется метод юридического равенства сторон.

5. Принцип юридического равенства сторон следует понимать так, что ни одна из сторон в гражданско-

правовых отношениях не может иметь преимущества над другой только в силу занимаемого ею в правоотношении положения. То есть каждая из сторон обладает независимостью и самостоятельностью, позволяющими сторонам проявлять инициативу и предприимчивость при совершении любых действий, не запрещенных законом, что имеет большое значение в условиях рыночной экономики.

2. Система гражданского права

¡ Под системой гражданского права понимается внутренняя структура правовых норм и институтов, находящихся в определенной иерархии.

1. Нормы гражданского права группируются в соответствии с существующими гражданско-правовыми отношениями в разделы, институты, субинституты. Гражданское право разделяет нормы и институты на общие и особенные.

2. Общая часть гражданского права состоит из следующих разделов:

общие положения (раздел 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)). В данном разделе закрепляются основные положения, такие как субъекты, объекты права, понятия юридических лиц, товариществ и обществ, сделок и представительства, сроков, исковой давности и т. д.; право собственности и другие вещные права (раздел 2). Данный раздел содержит общие положения, порядок приобретения права собственности, понятие и регулирование отношений, возникающих в связи с ведением общей собственности, вещные права на землю и жилые помещения, право хозяйственного ведения и оперативного управления, защиту прав собственности и других вещных прав;

общая часть обязательственного права (раздел 3). Как видно из названия раздела, в нем закрепляется обязательственное право, которое включает понятие и стороны обязательств, понятие исполнения обязательств, способы обеспечения исполнения обязательств, случаи перемены лиц в обязательстве, ответственность за нарушение обязательств, прекращение обязательств, понятие и условие договора, правила заключения, изменения и расторжения договора.

3. Особенная часть включает следующие разделы:

отдельные виды обязательств (раздел 4). Данный раздел закрепляет такие обязательства, как купля-продажа, мена, дарение, рента и пожизненное содержание с иждивением, аренда, наем жилого помещения, безвозмездное пользование, подряд, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездное оказание услуг;

наследственное право (раздел 5). В него входят общие положения о наследовании, наследования по завещанию и закону, приобретение наследства, наследование отдельных видов имущества;

Это интересно:  Можно ли получить инн через госуслуги

международное частное право (раздел 6). В данный раздел включены общие положения; право, подлежащее применению при определении правового положения лиц; право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным отношениям;

права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (раздел 7). Указанный раздел регулирует правоотношения в области авторского, патентного права, а также средства индивидуализации и нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.

4. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом, имеют определенное сходство, в связи с чем разделены на общие и особенные. Но эти отношения также характеризуются специфическими особенностями, позволяющими выделить такой элемент системы, как подотрасль. Подотрасль состоит из норм права, регулирующих один и тот же предмет, т. е. общественные отношения, возникающие в той или иной правовой ситуации.

5. В гражданском праве можно выделить шесть подотраслей: право собственности и другие вещные права, обязательственное право, личные неимущественные права, право на результаты творческой деятельности, семейное право, наследственное право. Каждая из них имеет свой предмет и метод правового регулирования.

6. Каждая подотрасль состоит из правовых институтов, которые в свою очередь подразделяются на субинституты. Например, институт договорных обязательств подразделяется на следующие субинституты: обязательства по реализации имущества, по предоставлению имущества в пользование.

Таким образом, становится ясно, почему ГК РФ делится на разделы, затем – на подразделы, а те в свою очередь – на главы. Последние делятся на статьи.

3. Принципы гражданского права

¡ Под принципами гражданского права понимаются основные исходные начала гражданско-правового регулирования общественных отношений, определяющие сущность гражданского права.

ГК РФ выделяет следующие основные принципы гражданского права (ст. 1 ГК РФ).

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Сущность данного принципа сводится к тому, что все участники отношений имеют равные правоспособность и правовое положение. Никто не может быть ущемлен в своих правах и обязанностях, а также не может быть наделен преимуществом перед другими участниками гражданского оборота.

2. Принцип свободы договора. ГК РФ устанавливает правило, в соответствии с которым субъекты гражданских правоотношений имеют право заключать договоры с любыми участниками гражданского оборота на любых условиях, не противоречащих законодательству. Принуждение к заключению договора запрещено.

3. Принцип неприкосновенности собственности. Данный принцип означает признание в России различных форм собственности, а также право собственника на пользование и распоряжение собственностью по своему усмотрению. Конституция РФ устанавливает, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (п. 3 ст. 75). Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Основы гражданского права

Понятие, предмет и источники гражданского права. Структура, субъекты и объекты гражданских правоотношений. Понятие, формы и виды сделок. Принципы исполнения обязательств и договоров. Гражданско-правовая ответственность. Содержание наследственного права.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 25.04.2015
Размер файла 184,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Основы гражданского права

1. Понятие, предмет, источники гражданского права

Гражданское право — одна из старейших отраслей права. Оно составляет основу частного права, т. е. его нормы направлены в первую очередь на защиту интересов частных лиц. Участники гражданского оборота самостоятельны, независимы, и в своем поведении руководствуются, прежде всего, своими личными интересами. Государство в этих отношениях не определяет правила поведения принудительно, а лишь занимает позицию контролирующего и охраняющего органа.

Гражданское право — это самостоятельная отрасль права, регулирующая на началах равенства имущественные отношения, а также связанные с ними личные неимущественные отношения.

Предмет гражданского права (то есть те общественные отношения, которые урегулированы нормами данной отрасли) составляют:

1) имущественные отношения. Однако гражданское право регулирует не все имущественные отношения, а только те из них, которые носят стоимостный характер, связаны с действием закона стоимости. Такие отношения называются имущественно-стоимостными;

2) личные неимущественные отношения. Они возникают по поводу неимущественных (духовных) благ — таких, как честь, достоинство, авторское произведение и т. п. Эти отношения неразрывно связаны с личностью, в них проявляется индивидуальность отдельных граждан или организаций.

Основным источником гражданского права в Российской Федерации является:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) — кодифицированный нормативный акт, состоящий из четырёх частей. Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК.

гражданский сделка договор наследственный

3. Федеральные законы. Например, закон «О защите прав потребителей», «О рекламе» и др.

4. Подзаконные нормативные акты. Например, указы Президента, постановления Правительства и др.

5. Правовые обычаи.

Особо выделяются обычаи делового оборота — сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством.

2. Гражданское правоотношение

Гражданское правоотношение — это общественное отношение, урегулированное нормами гражданского права.

Особенности гражданского правоотношения:

— это особая связь между субъектами, возникающая на основе норм гражданского права;

— юридическое равенство сторон, их независимость друг от друга. Ни одна из сторон не вправе повелевать другой стороной или диктовать ей свои условия в силу занимаемого ею положения;

— субъекты самостоятельно определяют взаимное поведение, свои права и обязанности. Право одной стороны всегда соответствует обязанности другой стороны;

— это отношения охраняются государством. За неисполнение стороной своей обязанности предусматривается ответственность.

Структуру гражданского правоотношения составляют субъект, объект и содержание правоотношения.

Субъекты — это лица, вступившие в правоотношение.

Объект — это то, на что данное правоотношение направлено и оказывает определенное воздействие. Это различные материальные и нематериальные блага.

Содержание гражданского правоотношения — это субъективные права и юридические обязанности его участников.

Субъективное право — это мера возможного или дозволенного поведения лица, обеспеченное юридической обязанностью другого лица, находящееся под защитой государства.

Юридическая обязанность — это необходимость должного поведения лица в интересах другого управомоченного лица, установленная законом и охраняемая государством.

Виды гражданских правоотношений:

1) в зависимости от того, какое отношение урегулировано нормой гражданского права:

имущественные — правоотношения, возникшие по поводу материального блага (имущества);

личные неимущественные — правоотношения по поводу нематериального блага (честь, достоинство, деловая репутация и др.).

2) в зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица:

вещные: интерес удовлетворяется за счет полезных свойств вещей. Это правоотношения реализуются действиями самого лица, другие лица лишь не должны мешать его поведению (например, право собственности на вещь);

обязательственные: интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет действий другого, обязанного лица в его пользу (отношения купли-продажи).

Как и все другие правоотношения в нашей правовой системе, гражданские правоотношения имеют свои основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.

Гражданские правоотношения возникают, изменяются и прекращаются под влиянием определенных условий, которые называются юридическими фактами. Юридические факты — это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми связывается возникновение, изменение, прекращение правоотношений.

Схема 1 Юридические факты

3. Субъекты гражданских правоотношений

Субъектами гражданских правоотношений могут быть:

1. Физическое лицо. Для того чтобы лицо стало субъектом гражданского правоотношения, оно должно обладать правосубъектностью, которая включает в себя правоспособность, дееспособность, деликтоспособность и сделкоспособность (возможность самостоятельно заключать сделки).

Так же важным элементом правосубъектности в определённых случаях следует считать возможность заниматься предпринимательской деятельностью (для этого требуется обязательная регистрация лица в качестве индивидуального предпринимателя).

Дееспособность связана с волевыми действиями человека, сто предполагает достижение определенного уровня психической зрелости. Поэтому согласно ГК РФ полная дееспособность по общему правилу признается за совершеннолетними гражданами (с 18 лет).

Из этого правила есть исключения, когда лицо признается полностью дееспособным до достижения 18 лет:

— в случае вступления в брак;

— в случае эмансипации (если достигший 16-летнего возраста гражданин работает по трудовому договору или с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью).

Дееспособность по объему можно подразделить на:

— полную (по общему правилу с 18-летнего возраста);

— неполную (от 16 до18 лет);

— ограниченную (дееспособность совершеннолетнего лица может быть ограничена по решению суда);

Полную недееспособность (до 6 лет, а также для совершеннолетнего лица по решению суда, если лицо не может отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими).

2. Юридическое лицо — это субъект гражданского права, организация, которая имеет собственное обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Признаки юридического лица:

— организационное единство. Юридическое лицо — это организация, имеющая свою структуру, свои органы правления. Организационное единство закрепляется в его учредительных документах (устав, учредительный договор);

— наличие собственного имущества;

— самостоятельная гражданская ответственность по своим обязательствам;

— выступление в гражданском обороте от своего имени, т. е. возможность самостоятельно, от своего имени приобретать гражданские права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Правосубъектность юридического лица возникает с момента его государственной регистрации в налоговом органе и внесения записи о регистрации в Единый реестр юридических лиц, который открыт для всеобщего ознакомления.

Правовая основа деятельности юридического лица — его учредительные документы (устав, учредительный договор).

Прекращение правосубъектности юридического лица связано с прекращением его деятельности. Прекращение возможно в двух формах:

— реорганизация (права и обязанности юридического лица переходят другим субъектам);

— ликвидация (права и обязанности прекращают свое существование).

И реорганизация, и ликвидация могут быть как добровольными — по решению учредителей, так и принудительными — по решению суда.

Виды юридических лиц представлены на схеме 2.

Схема 2 Виды юридических лиц

В определённых случаях, в качестве самостоятельных субъектов гражданского права может выступать государство в целом и государственные и муниципальные образования.

Сделки — это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей.

Субъектами сделок могут выступать граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования.

— это волевой акт, т. е. действия субъекта;

— это правомерные действия;

— сделка специально направлена на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей.

1. По количеству участников:

односторонние. Для их совершения достаточно волеизъявления одного лица (например, составление завещания);

двусторонние и многосторонние. Предполагают наличие согласованного волеизъявления двух и более сторон. Такие сделки называются договорами.

2. В зависимости от оплаты действий:

возмездные. Когда одна сторона выполнила в пользу другой стороны какое-либо действие, за что получает от нее имущественный эквивалент — вознаграждение. Пример — договор купли-продажи;

безвозмездные. Когда за совершение действий получение эквивалента не предусмотрено. Пример — договор дарения.

3. По способу совершения или моменту возникновения:

реальные, считаются совершенными в тот момент, когда состоялась передача вещи одним участником сделки другому;

консенсуальные, для совершения которых достаточно соглашения между сторонами.

4. По сроку действия:

Для отдельных сделок (в частности, сделок с недвижимостью) установлена обязательная государственная регистрация (федеральный закон «Об обязательной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Схема 3 Форма сделки

Рассмотрим понятие недействительности сделок. Недействительная сделка — сделка, не порождающая желаемого правового результата, а при определенных условиях влекущая неблагоприятные для сторон последствия.

Виды недействительных сделок по порядку признания: оспоримые и ничтожные. Различия:

— оспоримые сделки недействительны в силу признания их таковыми судом, а ничтожные — вне зависимости от такого признания;

— требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено только лицами, указанными в ГК, а ничтожной — любыми лицами;

— оспоримая сделка может быть признана недействительной на будущее и считаться недействительной с момента вынесения судебного решения, ничтожная сделка всегда недействительна с момента заключения.

Виды ничтожных сделок:

— не соответствующие требованиям закона;

— противные основам правопорядка и нравственности;

— сделки с лицами до 14 лет;

— сделки с недееспособными;

— мнимые сделки — сделки, совершенные без намерения породить соответствующие правовые последствия;

— притворные сделки — прикрывающие другую сделку;

— совершенные с нарушением формы, предписанной законом под угрозой недействительности.

Виды оспоримых сделок:

— сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности;

— совершенные с гражданами, ограниченными в дееспособности;

— совершенные с превышением полномочий;

— совершенные с гражданами, не способными понимать значения своих действий;

— совершенные лицами от 14до 18 лет;

— совершенные под влиянием насилия, обмана, угрозы и т. п.

5. Право собственности

Право собственности — это вещное право, предоставляющее своему носителю исключительные правомочия по владению, пользованию и распоряжению в отношении принадлежащего ему имущества.

Собственник обладает полным хозяйственным господством над вещью, использует ее по своему усмотрению и устраняет от пользования других лиц (либо допускает их к использованию вещи, но тоже по своему усмотрению). Собственник вещи владеет, пользуется и распоряжается вещью в пределах, установленных законом. В обязанности собственника входит содержание имущества (уплата налогов, ремонт и т. п.). Именно собственник несет бремя риска случайной гибели или повреждения имущества.

Современное законодательство не дает исчерпывающего перечня форм собственности. Все формы собственности одинаково признаются и защищаются. Основные формы собственности:

Способы возникновения права собственности делятся на первоначальные и производные.

1. Первоначальный способ приобретения права собственности (право возникает впервые или помимо воли предыдущего собственника):

— создание новой вещи;

— плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования имущества;

— сбор общедоступных вещей (плодов, ягод и т. п.);

— приобретательная давность (для движимого имущества — 5 лет, для недвижимого — 15 лет);

— приобретение бесхозяйных вещей, в том числе находка и клад.

2. Производный способ:

— заключение договоров (купли — продажи, мены, дарения);

— наследование по завещанию и по закону;

— имущество юридического лица при его реорганизации;

Способы прекращения права собственности:

1) прекращение существования объекта права собственности (гибель вещи и др.);

2) отказ от права собственности;

3) прекращение существования собственника (смерть гражданина, прекращение юридического лица);

4) совершение сделок по передаче имущества в собственность (купля-продажа, мена, дарение);

5) принудительное изъятие имущества у собственника:

— обращение взыскания на имущество по решению суда;

— возмездное изъятие участка для государственных нужд;

— выкуп по решению суда особо ценных бесхозяйно содержащихся культурных ценностей;

— выкуп по решению суда домашних животных;

— реквизиция — возмездное изъятие имущества в чрезвычайных ситуациях;

— конфискация по решению суда.

6. Обязательства и договоры

Обязательство — это правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу и т. п.), либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника выполнения его обязанности.

Стороны обязательства — должник и кредитор. Стороны обязательств могут быть представлены как одним, так и несколькими лицами.

Объект обязательства — определенные действия обязанного лица по передаче имущества, уплате денег и т. д.

Содержание обязательства — права и обязанности сторон. Реализация права кредитора возможна только через выполнение должником своей обязанности (например, покупатель вещи не сможет ее получить, если продавец ее не передаст).

ДОЛЖНИК (право) КРЕДИТОР

КРЕДИТОР (обязанность) ДОЛЖНИК

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своей обязанности к нему применяются меры гражданско-правовой ответственности.

— по отчуждению имущества (купля — продажа);

— по передаче имущества в пользование (аренда);

— по выполнению работ (подряд);

— по оказанию услуг;

— связанные с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности (авторский договор);

— из причинения вреда и неосновательного обогащения.

Исполнение обязательства — это совершение должником действий, составляющих его обязанность, либо воздержание от совершения определенных действий.

Принципы исполнения обязательств:

принцип надлежащего исполнения, т. е. исполнение его в полном соответствии с условиями обязательства и требованиями закона;

принцип исполнения обязательства в натуре, т. е. совершение должником именно тех действий, которые предусмотрены без замены их возмещением убытков или уплатой денежной суммы;

недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего изменения условий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении, прекращении гражданских прав и обязанностей.

Договор — это двусторонняя или многосторонняя сделка, поэтому к договору применяются все нормы, касающиеся таких сделок.

Закон провозглашает свободу договора, что означает:

— субъекты гражданского права свободны решать самостоятельно — заключать договор или нет;

— субъекты свободны в выборе партнера при заключении договора;

— субъекты свободны в выборе вида заключаемого договора;

— субъекты свободны в определении условий договора.

Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок. Законом для договора определенного вида может быть установлена определенная форма. В письменной форме договор может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Содержание договора составляют его условия, закрепляющие права и обязанности сторон.

Таблица 1 Условия договора

Необходимы для заключения договора, без них договор считается незаключенным. Это условия:

— о предмете договора;

— прямо названные в законе для данного вида договора;

— по которым по заявлению одной из сторон необходимо соглашение.

Устанавливаются нормами гражданского права и применяются, если стороны не устранили или не изменили их. Это:

— о сроке исполнения;

Изменяют или дополняют обычные условия, приобретают силу только при включении их в текст договора.

Договор заключается посредством направления предложения заключить договор одной стороной и принятия предложения другой стороной. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

При изменении договора обязательства сохраняются в измененном виде, при расторжении — прекращаются. Договор может быть изменен или расторгнут двумя способами:

1. По соглашению сторон;

2. По решению суда.

7. Гражданско-правовая ответственность

Гражданско-правовая ответственность состоит в возложении на правонарушителя обязанности претерпеть неблагоприятные имущественные последствия для восстановления нарушенных прав.

Формы гражданско-правовой ответственности:

— иные, предусмотренные законом.

Убытки — это те отрицательные последствия, которые возникли у потерпевшего в результате совершенного гражданского правонарушения. Они состоят из реального ущерба (расходы, которые несет потерпевший в связи с правонарушением) и упущенной выгоды (доходы, которые не получены в результате правонарушения).

Виды гражданско-правовой ответственности:

1) по основаниям возникновения:

договорная (наступает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору);

внедоговорная (причинение вреда или убытков потерпевшему лицом, не состоящим с ним в договорных отношениях (например, причинение вреда имуществу потерпевшего при совершении преступления).

2) если на обязанной стороне выступают несколько лиц:

долевая — когда каждый должник несет ответственность в определенной доле;

солидарная — кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности;

субсидиарная (дополнительная) — когда имеется два должника: основной и субсидиарный (дополнительный). К субсидиарному должнику можно применить требование только тогда, когда основной должник отказался удовлетворить требование.

Если лицо возместило убытки за другое лицо (причинившее вред), то оно имеет право потом предъявить требование к непосредственному причинителю вреда — регрессное требование (например, должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого).

8. Наследственное право

Наследственное право является подотраслью гражданского права и регулирует переход прав и обязанностей от умершего к его наследникам.

Основной законодательный акт, регулирующий наследственные отношения — Гражданский кодекс РФ (третья часть, введенная в действие с 1 марта 2002 г).

Наследство «открывается» со смертью гражданина (наследодателя). Днем открытия наследства считается день смерти гражданина. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно. В таких случаях они не наследуют друг после друга. После их смерти наследство будут принимать наследники каждого из них.

Место открытия наследства — это последнее место жительства наследодателя. Только в случае, когда место жительства наследодателя неизвестно или находилось за границами России, местом открытия наследства будет место нахождения имущества. Если имущества много, то местом открытия наследства признается то, где находится наиболее ценная часть недвижимого имущества.

Наследственное дело по месту открытия наследства заводит нотариус.

Все имущество, которое принадлежало умершему, а также его права и обязанности, кроме тех, что неразрывно связаны с личностью наследодателя, представляет собой наследственную массу. Наследственную массу представляют:

— права наследодателя, кроме тех, которые неразрывно связаны с его личностью (например: алименты, пенсия, пособия, возмещения вреда причиненного жизни и здоровью и т. д.)

— обязанности наследодателя, кроме тех, которые неразрывно связаны с его личностью (например: долговые обязательства). Долговые обязательства возмещаются в пределах стоимости наследуемого имущества.

Наследниками могут быть лица, которые находятся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Новый закон ввел новое понятие — недостойные наследники. Таковыми могут быть признаны по решению суда любые наследники при определенных обстоятельствах (ст. 1117 ГК).

Наследование осуществляется в двух правовых режимах: по завещанию и по закону.

1. Наследование по завещанию.

Завещание — это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности только после открытия наследства. К данной сделке законом предъявляется ряд обязательных требований: гражданин, желающий сделать завещание, должен удостоверить его у нотариуса, сделать это лично, будучи на момент его совершения дееспособным. В завещании может быть зафиксирована воля только одного гражданина.

Завещатель вправе сделать любое распоряжение относительно своего имущества, а нотариус не вправе требовать у завещателя документов, подтверждающих существование и принадлежность имущества. Нотариус обязан хранить в тайне содержание завещания.

Завещать имущество можно абсолютно любому лицу (лицам), организации, государству. Если в завещании указаны несколько лиц, а их доли в наследстве не указаны, то доли всех наследников признаются равными.

Можно составить «закрытое» завещание, не показывать его содержание нотариусу, а принести его в закрытом конверте. Однако в таком случае лучше предварительно проконсультироваться у нотариуса обо всех нюансах его составления, чтобы в дальнейшем у наследников не было проблем с получением имущества.

Составленное завещание можно в любое время отменить, изменить или дополнить. Кроме того, завещатель вправе при жизни распорядиться имуществом, указанным в завещании — продать, подарить и т. п. Завещание не связывает волю собственника имущества.

В завещании на наследника может быть возложено исполнение какой-либо обязанности в чью-либо пользу — завещательный отказ. Например, можно завещать супругу квартиру и обязать его предоставить одну из комнат для пожизненного проживания ребенка от другого брака.

Законом определен круг лиц, чьи права не могут быть ущемлены при составлении завещания. Это лица, материально зависимые от наследодателя:

— нетрудоспособные дети умершего;

— нетрудоспособные супруга и родители умершего;

Это лица даже при наличии завещания не в их пользу вправе получить не менее половины той доли, которая причиталась бы им по закону (право на обязательную долю в наследстве).

2. Наследование по закону

Если завещание не составлено, то все имущество переходит к наследникам по закону. По закону имущество наследуют родственники умершего. Наследники призываются в порядке очередности. Наследники последующей очереди наследуют только в том случае, если нет наследников предыдущей очереди. Законом определено семь очередей.

К первой очереди наследования относятся:

— внуки и правнуки, но только в том случае, если нет в живых их родителя, который мог бы наследовать это имущество. Они получают долю, которую получил бы их родители, и делят ее между собой в равных долях. Это называется наследованием в порядке представления.

Ко второй очереди:

— полнородные и неполнородные братья и сестры,

— дедушка и бабушка,

— племянники и племянницы по праву представления.

К третьей очереди:

— двоюродные братья и сестры по праву представления.

Если никто из этих наследников не принял имущество, или наследников вообще нет, тогда наследственная масса переходит в собственность Российской Федерации.

Принятие наследства осуществляется путем подачи заявления в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства. Кроме того, считается, что наследник принял наследство, если он совершил, действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (приступил к управлению имуществом и др.). При этом, приняв часть наследства, считается, что он принял все наследство. Срок принятия наследства равен 6 месяцам, т. е. заявление о принятии наследства у нотариуса нужно сделать в этот срок. Если наследник пропустил срок, он может быть включен в число наследников по заявлению наследников, принявших наследство или по решению суда.

Наследник может отказаться от наследства, как в пользу другого лица, так и без указания такового. Обычно так поступают, когда после смерти наследодателя осталось больше обязанностей, чем прав. Это делается также в течение 6 месяцев путем подачи заявления в нотариальную контору. Изменить отказ, если наследник передумал, уже невозможно. Если наследник отказался в пользу другого наследника, то последний фактически получает двойную долю (приращение долей).

По истечении 6 месяцев после смерти наследодателя нотариус выдает свидетельство о праве не наследство. При этом в определенных законом случаях взыскивается государственная пошлина в зависимости от стоимости имущества (стоимость имущества определяется на момент смерти наследодателя).

Если между наследниками возникает спор о наследстве, они вправе разрешить его в судебном порядке.

Отдельные виды имущества (предприятия, земельные участки и др.) наследуются в особом порядке. Об этом необходимо в кратчайшие сроки проконсультироваться у нотариуса.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Понятие, предмет, система, метод и основные источники гражданского права. Физические и юридические лица. Объекты гражданского права. Вещи как объекты гражданского права и их классификация. Сделки как основание возникновения гражданских правоотношений.

презентация [117,6 K], добавлен 25.09.2013

Источники гражданского права. Понятие, особенности, структура гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. Гражданская правоспособность и дееспособность. Юридическое лицо как субъект гражданского права.

шпаргалка [172,3 K], добавлен 21.05.2002

Принципы, функции и система гражданского права как отрасли права, источники. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений, элементы: субъекты, объекты, их права и обязанности; имущественные отношения; юридические факты; право собственности.

шпаргалка [61,0 K], добавлен 28.04.2011

Понятие и принципы гражданского права. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Сущность и правовое обеспечение сделки. Виды собственности. Основной принцип заключения договоров Разновидности представительства. Способы оформления доверенности.

презентация [165,7 K], добавлен 28.11.2013

Предмет и метод, принципы и функции, объекты и субъекты гражданского права. Изучение законодательства Республики Казахстан. Понятие имущества как объекта гражданских правоотношений. Система правовых норм регулирующих имущественную самостоятельность.

курсовая работа [44,1 K], добавлен 13.07.2015

Субъекты гражданского права. Личные имущественные и неимущественные отношения. Формы и виды сделок. Основания и способы возникновения и прекращения права собственности. Сущность обеспечения исполнения обязательств. Неустойка как санкция в обязательстве.

контрольная работа [33,8 K], добавлен 21.03.2014

Сущность, источники, объекты гражданского права. Понятие, стороны, условия составления, изменения и расторжения договора. Понятие, признаки, реорганизация юридического лица. Виды и формы сделок. Понятие обязательства и ответственность за его нарушение.

шпаргалка [30,7 K], добавлен 12.01.2011

Общая характеристика гражданского права Украины; гражданско-правовые отношения. Физическое и юридическое лица как субъекты гражданского права, виды юридических лиц; объекты гражданских прав. Понятие, виды и формы сделок, условия их действительности.

реферат [22,5 K], добавлен 16.01.2010

Источники и принципы гражданского права. Объекты и субъекты, виды гражданских правоотношений: относительные и абсолютные, имущественные и неимущественные, вещные и обязательственные. Наследование по закону и завещанию. Виды медицинской деятельности.

презентация [9,7 M], добавлен 23.03.2015

Понятие объекта гражданских правоотношений. Виды материальных объектов гражданских правоотношений. Ценная бумага как объект гражданских правоотношений. Понятие субъекта гражданских правоотношений. Граждане как субъекты гражданского права.

курсовая работа [49,5 K], добавлен 14.01.2002

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

ОСНОВЫ ПРАВА

Раздел 6. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Тема 6.1. Общая характеристика гражданского права, его нормы и источники

Прежде чем обратиться к анализу источников (норм) гражданского права, регулирующего определенную совокупность общественных отношений, необходимо хотя бы кратко сказать об этих отношениях и определить, что же собой представляет гражданское право.

Гражданское право — отрасль единого российского права. Его значение можно усвоить, если учесть, что оно имеет дело в первую очередь с имущественными и связанными с ними личными неимущественными отношениями, основанными на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников (ч. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Имущественные отношения представляют собой отношения по владению, пользованию и распоряжению такими благами, как средства производства и предметы потребления. Следует иметь в виду, что гражданское право регулирует не все имущественные отношения, а лишь такие, которые являются товарными. Особенностью имущественных отношений гражданского права является то, что они связаны с товарами. Товары, как известно, обычно обмениваются на деньги. Отсюда большинство регулируемых гражданским правом имущественных отношений носит товарно-денежный характер. Так, по договору купли-продажи за проданную вещь уплачивается покупная цена, а по договору имущественного найма за полученное в пользование имущество вносится наемная плата.

Вместе с тем современное гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием. При этом законодатель исходит из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная нa систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Имущественные отношения — основной элемент предмета гражданско-правового регулирования. Кроме них гражданское право регулирует и некоторые личные неимущественные отношения, которые связаны с имущественными. Существенной особенностью нового Гражданского кодекса РФ является то, что он в отличие от Гражданского кодекса 1964 г. не включил в предмет гражданско-правового регулирования неимущественные отношения, не связанные с имущественными. Законодатель воспринял неоднократно высказываемую в научной литературе точку зрения, согласно которой нормы гражданского права лишь защищают объекты неимущественных отношений, но не регулируют их. В перечне таких объектов называются жизнь и здоровье гражданина, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайны, право свободного передвижения, выбор места пребывания и жительства, право на имя, право авторства на произведения науки, литературы или искусства и некоторые другие принадлежащие гражданину (физическому лицу) или юридическому лицу неимущественные блага.

К числу личных неимущественных отношений, связанных с имущественными, относятся так называемые творческие отношения, результаты которых связаны с имущественными самим фактом создания произведений науки, литературы, искусства, совершения открытия, создания изобретения или рационализаторского предложения. Авторы названных результатов творчества имеют имущественные права на вознаграждение, а также на определенные льготы, так как между создателями объектов творчества и компетентными субъектами возникают имущественные отношения. Эти отношения составляют второй элемент предмета гражданского права.

Приведенная выше краткая характеристика предмета гражданско-правового регулирования позволяет дать определение гражданского права.

Гражданское право является отраслью (определенной совокупностью норм) единого российского права, которое регулирует имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, складывающиеся между организациями (юридическими лицами), между ними и гражданами (физическими лицами), а также между гражданами (физическими лицами) на началах равенства, автономии воли, имущественной самостоятельности и инициативы участников этих отношений.

Если гражданское право представляет собой, условно говоря, определенную совокупность норм, то эти нормы должны найти свое выражение в актах компетентных государственных органов. Иначе говоря, для того чтобы тот или иной акт государственного органа мог рассматриваться в качестве источника права, необходимо, чтобы им устанавливались нормы права.

Издание актов, которыми устанавливаются нормы гражданского права, предполагает наличие у того или иного государственного органа конкретной компетентности на издание нормативных актов, соблюдение установленной процедуры и порядка принятия таких актов. Так, законы Российской Федерации принимаются Государственной Думой и одобряются Советом Федерации после предварительного их обсуждения в результате голосования депутатов Государственной Думы.

Источники гражданского права довольно многообразны по своему составу и разнообразны по содержанию. Вся совокупность гражданско-правовых актов может быть подразделена на следующие группы:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая и часть вторая (в дальнейшем — ГК РФ).

3. Федеральные законы, регулирующие гражданские отношения.

4. Указы Президента Российской Федерации.

5. Постановления Правительства Российской Федерации.

6. Акты министерств, других федеральных и муниципальных органов исполнительной власти.

Конституция Российской Федерации является основополагающим законом для всех отраслей российского права, в том числе и для гражданского права, для которого непосредственное значение имеют нормы глав 1 и 2 Основного Закона. Именно в этих главах сформулированы важнейшие положения о равенстве защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности (п. 2 ст. 8), закреплены важнейшие права и свободы человека гражданина. Подчеркивается, что осуществление этих прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (п. З ст. 17). Речь идет о таких правах, как: право на жизнь, достоинство личности, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, право на жилище, на свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

К числу норм Конституции, составляющих основы правового статуса личности, следует отнести ст. 34, согласно которой каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Это интересно:  Патент на сдачу квартиры в аренду

Названные, как и некоторые другие, нормы Конституции Российской Федерации служат юридической базой для развития всего гражданского законодательства.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая и часть вторая ГК РФ являются одним из важнейших источников гражданского права. Общая структура части первой ГК РФ и внутренняя дифференциация его разделов содержит в себе следующие важнейшие подразделения. Раздел I части первой ГК РФ назван законодателем “Общие положения”. В этом разделе имеется 5 подразделов, в которых, наряду с общими положениями, содержатся общие нормы о гражданском законодательстве, о лицах (гражданах) (физических лицах и юридических лицах), об объектах гражданских прав, о сделках и представительстве, о сроках исковой давности.

Раздел II посвящен праву собственности и другим вещным правам. Здесь изложены общие положения о праве собственности, нормы: о приобретении и прекращении права собственности, об общей собственности, о праве собственности и других вещных правах на землю и на жилые помещения, о праве хозяйственного ведения и оперативного управления, о защите права собственности и других вещных прав.

Раздел III “Общая часть обязательственного права” является довольно крупным. В нем насчитывается 9 глав, охватывающих 146 статей. Весь законодательный материал данного раздела разграничен на два подраздела. В первом из них изложены общие положения об обязательствах (гл. 21—26). Во втором подразделе содержатся нормы, относящиеся к общим положениям о договоре (гл. 27—29).

Часть вторая ГК РФ состоит из одного раздела “Отдельные виды обязательств”. Этот раздел включает в себя следующие виды обязательств: купля-продажа; мена; рента и пожизненное содержание с иждивением; аренда; наем жилого помещения; безвозмездное пользование; подряд; выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; возмездное оказание услуг; перевозка; транспортная экспедиция; заем и кредит; финансирование под уступку денежного требования; банковский вклад; банковский счет; расчеты; хранение; страхование; поручение; действия в чужом интересе без поручения; комиссия; агентирование; доверительное управление имуществом; коммерческая концессия; простое товарищество; публичное обещание награды; публичный конкурс; проведение игр и пари; обязательства вследствие причинения вреда; обязательства вследствие неосновательного обогащения.

С учетом существенной новизны ГК РФ недостаточно охарактеризовать только внутреннюю дифференциацию его разделов. Представляется, что следует хотя бы кратко осветить его отличительные черты и важнейшие новеллы, а также указать на его значимость.

Характерная отличительная черта ГК РФ состоит в том, что ряд его основополагающих моментов опирается на конституционные установления, а некоторые статьи даже воспроизводят и конкретизируют отдельные положения и нормы Конституции.

Речь идет о тех положениях Конституции, которые гарантируют в Российской Федерации единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности (ст. 8). Наряду с этим на территории РФ не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. В соответствии с федеральным законом ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (ст. 74). Свое отражение названные положения нашли в части первой Гражданского кодекса (ст. 1).

Значимость ГК РФ состоит прежде всего в том, что он устраняет многие противоречия, существовавшие в гражданском законодательстве. С принятием ГК РФ утратили силу не только ряд норм Основ гражданского законодательства, Основы законодательства Союза ССР и республик об аренде, ГК РСФСР 1964 г., но и Закон РСФСР “О собственности в РСФСР” от 24 декабря 1990 г., Закон РСФСР “О предприятиях и предпринимательской деятельности” от 25 декабря 1990 г. и некоторые другие нормативные акты.

Кодекс устанавливает своего рода “правила игры”, соответствующие природе регулируемых отношений, и основные начала гражданского законодательства.

Гражданский кодекс предусматривает, что граждане и юридические лица по своему усмотрению реализуют принадлежащие им гражданские права (ст. 9), которые защищаются народным, арбитражным или третейским судом. При этом добросовестность и разумность действий участников гражданских правоотношений предполагается. В ст. 10 сказано, что лица, осуществляющие принадлежащие им права исключительно с намерением причинить вред другому, а также злоупотребляющие ими в иных формах (ограничение конкуренции, злоупотребление доминирующим положением на рынке и др.), не могут рассчитывать на защиту.

Кодекс вводит новые положения, расширяя возможность участия субъектов гражданского права в гражданском обороте. Содержание их правоспособности наполнено новыми положениями.

Законодатель по-новому определил и дееспособность несовершеннолетних.

В Кодексе названы субъекты и объекты гражданских правоотношений. Теперь на равных началах с физическими и юридическими лицами субъектами выступают Российская Федерация и ее составные части: республики, края, области и города федерального значения.

Закреплены общая норма, содержащая перечень отдельных видов объектов гражданских прав, и специальные нормы, устанавливающие их правовой режим.

Отдельные главы посвящены ценным бумагам и нематериальным благам, которые неотчуждаемы и непередаваемы.

Гражданский кодекс дает более четкое определение сделок, под которыми понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153). Ряд статей посвящен односторонним сделкам.

Особенно существенными нововведениями являются положения о праве собственности и иных правах на имущество. Определены основания и порядок их приобретения (гл. 14). Существенное значение придается теперь так называемым первоначальным способам приобретения имущества (изготовление или создание иным путем нового имущества, сбор или добыча общедоступных вещей, обращение в собственность бесхозных вещей). Введена новая статья о приобретательной давности, согласно которой гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее им как своей собственной недвижимостью в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает на него право собственности. Принудительное лишение такового может наступить только по решению суда и с предварительным возмещением собственнику убытков.

Весьма детально регулируются отношения, связанные с залогом имущества, — этому посвящено 25 статей. Но дело, конечно же, не только в количестве. Очень важно, что данные нормы обеспечивают механизм реализации прав залогодержателя. Он может в судебном порядке обратить взыскание на заложенное имущество, а также удовлетворить свои требования за счет предмета залога без обращения в суд.

Кодекс содержит новый гражданско-правовой институт банковской гарантии. Ее особенности состоят в том, что, во-первых, она независима от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. Во-вторых, гарант (банк, иное кредитное учреждение или страховая организация) вправе отказать кредитору в удовлетворении его требования, если оно, либо приложенные документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в ней срока.

Статья 395 устанавливает ответственность за неисполнение денежного обязательства. Под этим понимается пользование чужими деньгами вследствие неправомерного удержания последних, уклонения от их возврата, иной просрочки в уплате либо неосновательное получение сбережения за счет другого лица. Нарушитель обязан вернуть сумму основного долга и соответствующие проценты. Их размер определяется учетной ставкой банковского процента, существующей по месту жительства или нахождения кредитора (в зависимости от того, является он лицом физическим, либо юридическим) на день исполнения всего денежного обязательства или его части.

При взыскании долга в судебном порядке суд, если иной размер процентов не установлен законом или договором, может удовлетворить требование кредитора исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.

Статьей 71 Конституции к ведению Российской Федерации отнесено гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство. Согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ гражданское законодательство состоит из Кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих гражданские отношения.

Федеральные законы, регулирующие гражданские отношения. Эти законы принимаются, во-первых, по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации, а во-вторых, с соблюдением специальной процедуры голосования, предполагающей большинство в три четверти голосов от общего числа членов Совета Федерации и в две трети голосов от общего числа членов Государственной Думы. Среди подобного рода законов могут быть названы: Федеральный закон Российской Федерации “О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации” и Федеральный закон Российской Федерации “О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации”.

Указы Президента Российской Федерации, если они не противоречат Гражданскому кодексу или другому федеральному гражданскому закону, могут быть приняты по любым вопросам, которые входят в компетенцию Президента Российской Федерации, закрепленную в ст. 81—90 Конституции Российской Федерации при условии, что в Гражданском кодексе нет указания на то, что соответствующие отношения могут быть урегулированы только законом. Примером подобного рода указа является Указ Президента Российской Федерации “О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации” от 4 ноября 1994 г.

Постановления Правительства Российской Федерации могут быть приняты лишь на основании и во исполнение Гражданского кодекса и иных законов, а также указов Президента РФ. Правительство РФ является исполнительным органом нашего государства, действующим на основании и во исполнение закона. В связи с этим его постановления представляют собой подзаконные нормативные акты. В Гражданском кодексе иногда содержится прямая отсылка к такого рода актам Правительства. Так, п. 4 ст. 426 ГК РФ предоставляет право Правительству издавать в случаях, предусмотренный законом, правила, типовые договоры, положения и т.п., которым” должны руководствоваться стороны при заключении и исполнении указанных в нем публичных договоров.

Акты министерств, других федеральных и муниципальных органов исполнительной власти. По общепринятой терминологии это так называемые ведомственные правовые акты. В п. 7 ст. 3 ч. 1 ГК РФ предусмотрено, что министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами. Примером таких актов может служить приказ Министерства внешних экономических связей Российской Федерации “Об организации работы в Министерстве по вопросам лицензирования текстильных товаров в страны Европейского Союза” от 22 июля 1994 г. № 360 или распоряжение Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом “Об утверждении Положения о продаже предприятий товариществам, созданным только работниками предприятий, где численность инвалидов составляет 50 и более процентов общего числа работников” от 21 ноября 1994 г. № 2714-р.

Характеризуемые гражданско-правовые акты включают в себя различные гражданско-правовые нормы. Эти нормы являются правилами общеобязательного поведения. В связи с тем, что условия их обязательности различные, эти гражданско-правовые нормы подразделяются на императивные и диспозитивные.

Императивной называется норма, обязывающая к строго определенному поведению тех лиц, которым она адресована. При этом стороны не имеют права по взаимному согласию определить для себя другое поведение. Императивно, например, правило ст. 1068 ГК РФ о том, что юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Императивные нормы в гражданском праве устанавливаются в тех случаях, когда учитывая общегосударственные интересы и интересы всех субъектов гражданского права, законодатель считает необходимым подчинить их единому общеобязательному для правилу.

Диспозитивной является норма, определяющая обязательное для участников гражданских правоотношений поведение лишь тогда, когда они сами, по своему взаимному согласию, не договорились об обязательности другого поведения. Например, по договору аренды арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды (ч. 1 п. 1 ст. 616 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 616 ГК РФ арендатор обязан производить за свой счет текущий ремонт имущества, если иное не установлено законом или договором аренды. Следовательно, участники этого договора могут сами, по своему усмотрению, распределить обязанности по капитальному или текущему ремонту имущества.

Следует иметь в виду, что диспозитивные нормы в большей степени обеспечивают развертывание собственной инициативы субъектов гражданских правоотношений, чем императивные нормы. Поэтому в современных условиях инициатива как первый шаг, побуждение к какому-либо делу имеет существенную значимость. Более широкое значение в современный период получают диспозитивные нормы гражданского законодательства.

Иногда, при наличии определенных условий, имущественные отношения регулируются не нормами гражданского закона, а обычаями делового оборота. Обычаи делового оборота подобны деловым обыкновениям, которые представляют собой правила поведения, сложившиеся вне непосредственного воздействия государственной власти и соблюдение которых стало привычным в результате их длительного существования.

Обычаи делового оборота — это, по существу, сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством, независимо оттого, зафиксированы ли они в каких-либо документах. Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются. Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии, например, со ст. 474 ГК РФ, если порядок проверки качества товара не установлен законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором продажи, проверка качества товаров производится в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего передаче по договор купли-продажи.

Действие гражданского законодательства во времени. Общее правило о действии гражданского законодательства во времени состоит в том, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Из этого правила существуют отдельные исключения. Во-первых, действие гражданского закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. Так, согласно ст. 1 Федерального закона РФ “О введении в действие части первой Гражданской кодекса РФ”, она введена в действие с 1 января 1995 г., за исключением положений, для которых настоящим Федеральным законом установлены иные сроки введения в действие. В соответствии с этим ст. 11 указанного Федерального закона предусматривает, что действие правила о приобретательской давности (ст. 234 ГК РФ) распространяется и на случаи, когда владение имуществом началось до 1 января 1995 г. и продолжается в момент введения части первой Кодекса в действие. Иначе говоря, в срок приобретательной давности, предусмотренной частью первой Кодекса, засчитывается соответствующее владение имуществом, начавшееся до введения Кодекса в действие и продолжающееся к этому моменту.

Во-вторых, по отношениям, возникающим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Если, например, после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие по ранее заключенным договорам.

Аналогия закона и аналогия права. Перечисляя отношения, регулируемые гражданским законодательством, ст. 2 ГК РФ не исходит из того, что этот перечень является исчерпывающим. Гражданское право регулирует наиболее характерные для современного периода имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, составляющие предмет данной отрасли российского права. Однако отношения, составляющие предмет гражданского права, развиваются, могут возникать новые отношения, прямо не урегулированные нормами или даже совокупностью норм отдельных институтов гражданского права или соглашением сторон, а также применяемыми к ним обычаями делового оборота. В таких случаях к названным отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения, т.е. вопрос решается по аналогии закона.

В отдельных случаях законодатель сам указывает на необходимость применения аналогии закона. Отношения по купле-продаже, например, и отношения по обмену имущества сходны между собой. Поэтому в целях недопущения излишних повторений законодатель в ст. 567 ГК РФ установил, что к договору мены применяется ряд статей, регулирующих имущественные отношения по договору купли-продажи (гл. 30 ГК РФ). Наличие подобных нормативных указаний определяется тем, что купля-продажа и мена являются сходными отношениями.

В довольно редких случаях, когда нет закона, регулирующего сходные отношения, т.е. невозможно использовать аналогию закона, права и обязанности сторон определяются исходя из общих принципов (начал, как определено в п. 2 ст. 6 ГК РФ) и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.

Тема 6.2. Гражданское правоотношение

Нормы гражданского права устанавливаются для регулирования имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, складывающихся между гражданами (физическими лицами), между организациями (юридическими лицами), а также между гражданами и организациями. Если общественное отношение урегулировано нормами права, то само оно выступает как правоотношение. Например, аренда (имущественный наем) регулируется нормами гражданского права, а следовательно, арендодатель и арендатор состоят между собой в гражданском правоотношении. Первый обязан передать вещь в пользование арендатору, а последний обязан уплатить за пользование вещью определенное вознаграждение. Арендодатель в свою очередь вправе получить это вознаграждение, а арендатор имеет право требовать передачи ему вещи. Гражданское правоотношение есть, следовательно, основанное на нормах гражданского закона общественное отношение, складывающееся по поводу имущественных и неимущественных благ, участники которого, обладая правовой автономией, равенством и имущественной самостоятельностью, выступают в качестве юридически равных носителей гражданских прав и обязанностей.

В гражданском праве различают два вида правоотношений. Правоотношения первого вида связаны с дозволительной деятельностью граждан и организаций. Таких правоотношений большинство, они реализуют нормы гражданского права, регулируя имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, содействуют их развитию в нужном направлении. Таковы гражданские правоотношения, в которые вступают между собой организации при осуществлении своей производственно-хозяйственной и иной деятельности и граждане в процессе осуществления предпринимательской, творческой и иной деятельности, а также распоряжения своими доходами.

Вторую группу составляют правоотношения, посредством которых осуществляются охрана и защита собственности, иных имущественных и связанных с ними неимущественных отношений. Эти правоотношения возникают после того, как права организаций и граждан нарушены. Например, виновными и неправомерными действиями причинен вред имуществу или здоровью лица; нарушены честь, достоинство и деловая репутация гражданина путем распространения о нем порочащих сведений и т.п.

Правоотношение представляет собой отношение между его участниками, именуемыми лицами или субъектами правоотношений. Субъекты правоотношений выступают носителями прав и обязанностей. Так как права и обязанности принадлежат этим субъектам, то они именуются объективными правами и обязанностями. Эти права и обязанности направлены на определенные объекты, например на имущество, передаваемое обязанным лицом во владение, пользование или распоряжение управомоченному. Следовательно, в состав гражданского правоотношения входят: во-первых, субъекты (лица), во-вторых, объекты и, в-третьих, содержание, т.е. права и обязанности сторон (субъектов).

Субъекты гражданских правоотношений. Субъектами (лицами) в гражданском правоотношении выступают граждане (физические лица), организации (юридические лица), Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (п. 1 ст. 2 и ст. 124 ГК РФ).

С фигурой субъекта гражданского правоотношения связаны понятия “гражданская правоспособность” и “гражданская дееспособность”.

Гражданская правоспособность представляет собой признанную законом способность иметь гражданские права и нести обязанности. Разумеется, способность иметь права и обязанности не равнозначна фактическому обладанию ими. Например, каждый гражданин имеет право стать собственником какой-либо вещи, но действительным собственником становится лишь тот, кто приобрел конкретную вещь. Следовательно, правоспособность лишь юридически выражает возможность иметь, например, право собственности, право пользования имуществом или жилищем и т.д. Правоспособность, стало быть, это еще не само субъективное право, а лишь возможность обладания им. Эта возможность реализуется лишь при наличии определенных фактических обстоятельств, которые в соответствии с законом являются основанием возникновения субъективных гражданских прав. Субъективное гражданское право — это результат реализации лицом его правоспособности.

Гражданская дееспособность — это способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Ребенок может иметь, например, определенные гражданские права (право на получение по наследству имущества, право собственности и т.д.), но он недееспособен и не может приобрести названные права своими действиями. В отличие от несовершеннолетнего совершеннолетний дееспособен, следовательно, способен не только иметь права и обязанности, но и самостоятельно их приобретать.

Дееспособность не ограничивается только способностью совершать правомерные действия. Она включает в себя также способность к правонарушениям и способность нести ответственность за них.

Рассмотрим теперь, как названные понятия применяются к отдельным видам субъектов гражданского правоотношения.

Граждане. Гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами России независимо от пола, расы, происхождения, социального положения и рода занятий. Граждане могут в соответствии с законом иметь имущество на праве собственности, заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Правоспособность гражданина неотделима от его существования. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается со смертью.

Гражданская дееспособность возникает у гражданина в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении восемнадцатилетнего возраста.

В случае когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет, но при признании брака недействительным суд может признать решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом (ст. 21 ГК РФ).

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (за исключением тех, которые приобрели дееспособность в более раннем возрасте) обладают частичной дееспособностью. Они совершают сделки лишь с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, считается действительной при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. Однако несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, т.е. без согласия родителей, усыновителей или попечителя: во-первых, распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами; во-вторых, осуществлять права автор произведений науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в-третьих, в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; в-четвертых, совершать мелкие бытовые сделки (приобретать продукты питания, канцелярские принадлежности и т.д.); в-пятых, совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; в-шестых, совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения (ст. 26 и 28 ГК РФ).

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние могут быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (за исключением тех случаев, когда несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме, согласно п. 2 ст. 21 или ст. 27 ГК РФ) права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами.

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по указанным сделкам, а также за причиненный ими вред. В этих случаях они отвечают на общих основаниях с полностью дееспособными гражданами. Однако при отсутствии у названных несовершеннолетних средств для возмещения причиненного вреда ответственность несут родители, усыновители или попечители.

За несовершеннолетних от шести до четырнадцати лет (за малолетних) сделки, за редким исключением, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны (законные представители).

К сделкам законных представителей малолетнего с его имуществом применяются правила, согласно которым опекун (и попечитель) не вправе без предварительного разрешения давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе дарению или обмену имущества подопечного, сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, по разделу имущества или выделу из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.

Опекун, попечитель или их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.

Однако малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать, кроме мелких бытовых сделок, также сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (если только они не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации), а также сделки по распоряжению средствами, которые предоставили малолетним их законный представитель или с его согласия третьи лица для определенной цели или свободного распоряжения.

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе и по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Законные представители также отвечают за вред, причиненный малолетними (п. 3 ст. 28 ГК РФ).

Гражданский кодекс РФ закрепил норму, согласно которой гражданин до достижения совершеннолетия может быть наделен полной дееспособностью. В силу этой нормы (ст. 27 ГК РФ) несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным при непременном наличии двух условий: во-первых, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту; во-вторых, если он с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Речь идет об эмансипации. Она производится решением органа опеки и попечительства, если на это имеется согласие родителей, усыновителей или попечителя. При отсутствии такого согласия вопрос решается судом.

Поскольку в данном случае речь идет о полностью дееспособном гражданине, то родители, усыновители или попечитель не несут за него ответственности по заключенным договорам, в том числе и по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда.

Правоспособность и дееспособность неотделимы от граждан, которым они принадлежат, а их содержание определяется законом. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и порядке, установленных законом. Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения дееспособности граждан или их права заниматься предпринимательской либо иной деятельностью влечет недействительность акта государственного или иного органа, устанавливающего соответствующее ограничение.

Правоспособность и дееспособность не могут быть изменены или ограничены даже с согласия самого гражданина. Полный или частичный отказ его от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на их ограничение, ничтожны (т.е. недействительны в силу закона с момента их совершения), за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом (ст. 22 ГК РФ). Суд, например, не может придать какое-либо значение соглашению бывших супругов, в силу которого мать обязуется не взыскивать с отца алименты на содержание несовершеннолетней дочери, а отец — не появляться до достижения совершеннолетия дочери в городе, в котором проживает мать с дочерью. Не следует забывать, что гражданин вправе распоряжаться принадлежащими ему правами, а не самой правоспособностью и дееспособностью, иметь права и осуществлять их по своему усмотрению.

Совершеннолетние и эмансипированные граждане, т.е. лица полностью дееспособные, могут быть признаны по суду недееспособными или ограничены в дееспособности по основаниям, установленным законом.

Основанием для признания гражданина недееспособным является психическое расстройство, вследствие чего он не может понимать значения своих действий или руководить ими. От имени гражданина, страдающего психическим расстройством и признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. В случае выздоровления такого лица суд признает его дееспособным, а опека над ним отменяется.

Основанием для ограничения дееспособности гражданина является злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, когда эти обстоятельства ставят его семью в тяжелое материальное положение. Над таким гражданином устанавливается попечительство. Он вправе совершать лишь мелкие бытовые сделки. Однако совершать любые иные сделки, а также получать заработок, пенсию и другие доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Вместе с тем такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. При прекращении гражданином злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами суд отменяет ограничение его дееспособности, а на основании решения суда отменяет установленное над гражданином попечительство (ст. 30 ГК РФ).

Характеризуя гражданско-правовое положение недееспособных граждан и граждан ограниченно дееспособных, мы отмечали, что над ними устанавливаются соответственно опека и попечительство. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Опека и попечительство устанавливаются также над несовершеннолетними в целях их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей определяются законодательством о браке и семье Российской Федерации.

Органами опеки и попечительства выступают органы местного самоуправления.

Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности сообщить об этом органу опеки, и попечительства по месту жительства такого гражданина для установления над ним опеки или попечительства.

Органы опеки и попечительства по месту жительства подопечных осуществляют надзор за деятельностью их опекунов и попечителей.

Юридические лица. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету (п. 1 ст. 48 ГК РФ).

В качестве юридических лиц выступают предприятия, учреждения и организации, однако не все они являются юридическими) лицами. Таковыми выступают лишь те, которые обладают признаками, предусмотренными законом.

Первым признаком юридического лица является организационное единство. Оно состоит в том, что организация выступает как единое целое, способное осуществлять определенную, указанную в уставе или положении, деятельность. Устав или положение юридического лица определяют его организационную структуру, состав имущества, цели деятельности, содержание правоспособности, а также порядок возникновения и прекращения юридического лица.

Второй признак юридического лица — наличие у него своего обособленного имущества. Юридической формой обособления выступает самостоятельный баланс организации, на котором числится закрепленное за ней имущество. В этом смысле имущество юридического лица отделено от имущества его структурных звеньев. Это выражается в наличии у него уставного фонда и банковского счета.

Третий признак юридического лица — его самостоятельная имущественная ответственность. Например, за ущерб, причиненный колхозной бригадой, будет отвечать колхоз как юридическое лицо.

Четвертый признак юридического лица — способность его выступать в гражданском обороте от своего имени. Структурное подразделение, например заводской цех, не может выступать в имущественных отношениях ни от своего имени, ни от имени завода — юридического лица, в состав которого оно входит.

Правоспособность и дееспособность юридического лица в отличие от правоспособности и дееспособности гражданина возникают одновременно с момента его регистрации. Если правоспособность гражданина является универсальной, так как он может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, то правоспособность юридического лица может быть как универсальной (правоспособность коммерческих организаций), так и специальной, поскольку характер и цели деятельности юридического лица должны быть определены в его уставе или в ином учредительном документе. Эти требования распространяются на учреждения и иные некоммерческие организации, а также на некоторые прямо указанные в законе коммерческие организации — государственные и муниципальные предприятия, учреждения, казенные предприятия.

Учредители юридического лица, на которое не распространяются правила о специальной правоспособности, могут сами ограничить его правоспособность путем соответствующего указания в учредительных документах.

Гражданское законодательство допускает также случаи ограничения правоспособности и таких юридических лиц, на которых не распространяется правило о специальной правоспособности. Это связано с тем, что для осуществления широкого круга разнообразных видов деятельности признано необходимым иметь выдаваемые компетентными органами лицензии (разрешения). Компетентные органы, которым предоставлено право выдачи лицензии, могут отобрать ее либо заменить другой, сужающей или расширяющей в том или ином отношении возможность осуществлять соответствующую деятельность и совершать связанные с ней сделки.

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом или учредительными документами. Органы юридического лица — это предусмотренные законом, уставом (положением) или учредительными документами лицо, коллегия лиц, осуществляющие руководство деятельностью юридического лица и действующие от его имени.

Юридическими лицами являются: 1) хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на вере) и общества (общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество — открытые и закрытые акционерные общества, дочерние и зависимые общества); 2) производственные кооперативы; 3) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 4) некоммерческие организации (потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды, учреждения, объединения (ассоциации и союзы) юридических лиц).

Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Наименование может быть обычным, фирменным или условным. Наименования некоммерческих организаций, унитарных предприятий, а также, в предусмотренных законом случаях, и других коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности юридического лица. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах юридического лица не установлено иное. Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах.

Законодательство регулирует образование юридических лиц и прекращение их деятельности.

Это интересно:  Приказ о внесении изменений в состав комиссии

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные образования — выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами.

Провозглашая эти равные начала, ст. 124 ГК РФ исходит из того, что к названным субъектам гражданского права применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством (ст. 48—123 ГК РФ), если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.

Особенность Российской Федерации как участника гражданско-правовых отношений как во внутреннем, так и во внешнем гражданском обороте состоит в том, что только государство может выпускать государственные займы, государственные казначейские билеты, лотереи. Государство выступает стороной в договорных отношениях во внешней торговле. Оно как суверен и носитель политической власти обладает в мировой коммерческой практике судебным иммунитетом. Его невозможно привлечь к суду в качестве ответчика без его на то согласия.

Порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, и ответственность по их обязательствам регулируются ГК РФ (ст. 125, 126).

Содержание гражданского правоотношения. Гражданское правоотношение имеет свое социальное и юридическое содержание. Социальное содержание гражданских правоотношений составляют те общественные отношения, которые регулируются нормами гражданского права. О таких отношениях уже шла речь ранее, когда обсуждался предмет правового регулирования российского гражданского права. В качестве такового выступают имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.

Юридическое содержание представляет собой совокупность тех субъективных прав и обязанностей, из которых собственно и состоит правоотношение.

Под субъективным гражданским правом понимается определяемая российским гражданским законом мера возможного поведения управомоченного лица. Эта мера может выражать: а) правовую возможность совершения определенных действий самим управомоченным лицом по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению (п. 1 ст. 209 ГК РФ); б) правовую возможность требования управомоченным лицом от обязанного лица совершения определенных действий или воздержания от них.

Под субъективной гражданской обязанностью понимается определяемая российским гражданским законом мера должного поведения обязанного лица. Эта мера может состоять в установлении следующей юридической необходимости: а) совершение определенных положительных действий. Например, на основании ст. 702 ГК РФ по договору подряда подрядчик обязан выполнить определенную работу; б) воздержание от совершения таких действий, которыми могут быть нарушены права управомоченного лица. Например, никто не вправе препятствовать собственнику осуществлять его правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

По своей структуре гражданские правоотношения могут быть простыми и сложными. Простые правоотношения — такие, которые состоят из одного субъективного права и одной субъективной обязанности. Таково, например, правоотношение, возникающее между заемщиком и заимодавцем, в котором праву заимодавца требовать возврата долга корреспондирует обязанность заемщика вернуть его.

Сложные правоотношения — такие правоотношения, в которых как у управомоченного, так и у обязанного лица имеется несколько субъективных прав и обязанностей. Так, согласно договору найме жилого помещения в домах государственного и муниципальной жилищного фонда у нанимателя и наймодателя возникает комплекс прав и обязанностей по капитальному и текущему ремонту используемого жилого помещения, по пользованию им, по предоставлению коммунальных услуг и т.п.

Объекты гражданских правоотношений. Под объектами гражданских правоотношений принято понимать все то, по поводу чего складывается определенная правовая связь между субъектами. К объектам гражданских правоотношений ГК РФ относит; 1) вещи, включая деньги и ценные бумаги; 2) иное имущество, в том числе имущественные права; 3) работу и услуги; 4) информацию; 5) результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 6) неимущественные блага (ст. 128 ГК РФ).

Гражданский кодекс содержит специальные правила об оборотоспособности объектов гражданских правоотношений. Закон исходит из того, что объекты гражданских правоотношений могут свободно отчуждаться и приобретаться или переходить от одного лица к другому в порядке наследования, реорганизации юридического лица либо иным способом, если они не изъяты из гражданского оборота, или не ограничены в этом обороте.

Виды объектов гражданских прав, которые изъяты «из гражданского оборота, должны быть прямо указаны в законе, а те, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается лишь по специальному разрешению (ограниченно оборотоспособные объекты), определяются в порядке, установленном законом.

Основным видом объектов гражданских прав выступают материальные блага. Они могут быть в естественном состоянии или произведены людьми. Такие блага в науке гражданского права называют вещами или имуществом. Вещами выступают предметы материального мира, которые могут удовлетворять определенные потребности субъектов гражданского права и быть в их обладании. Вещами, с гражданско-правовой точки зрения, являются, стало быть, средства производства, предметы потребления и природные богатства. Поскольку закон с различными вещами связывает различные правовые последствия, постольку они подразделяются на следующие виды: 1) вещи недвижимые и движимые; 2) вещи потребляемые и непотребляемые; 3) вещи делимые и неделимые; 4) главные вещи и принадлежности; 5) плоды, продукция и доходы; 6) вещи простые и сложные и др.

Процесс создания материальных или духовных благ тоже может выступать объектом гражданских правоотношений. Иногда он именуется производством работ либо оказанием услуг. Так, объектом правоотношения (договора) строительного подряда выступает именно процесс строительства, например дома, а объектом договора перевозки пассажира — услуга по перевозке.

Духовные блага как объекты гражданских правоотношений выступают в виде результатов творческой деятельности, т.е. созданных произведений науки, литературы или искусства; открытий, изобретений, промышленных образцов и товарных знаков.

Тема 6.3. Гражданско-правовая ответственность

Понятие, значение и функции гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность представляет собой одну из форм принудительного воздействия на нарушителя гражданских прав и обязанностей, связанную с применением к нему гражданско-правовых санкций, влекущих невыгодные имущественные последствия. Гражданско-правовая ответственность выступает одним из видов юридической ответственности. К общим чертам гражданско-правовой ответственности обычно относят: государственно-принудительный характер воздействия на нарушителей норм права; применение к правонарушителям предусмотрена законом мер принуждения и др. Однако не всякая мера принуждения выступает в качестве ответственности. Так, жилищное законодательство устанавливает правила, согласно которым совершеннолетний член семьи нанимателя вправе требовать заключения с ним отдельного договора найма, если с согласия остальных проживающих с ним совершеннолетних членов семьи и в соответствии с приходящейся на его долю жилой площадью либо с учетом состоявшегося соглашения о порядке пользования жилым помещением ему может быть выделено изолированное жилое помещение, состоящее из квартиры либо одной или нескольких комнат.

Споры, возникающие в связи с требованием заключения отдельного договора найма, разрешаются в судебном порядке (ст. 52, 86 Жилищного кодекса РСФСР). В конечном счете суд может понудить нанимателя изменить договор найма жилого помещения по требованию члена семьи нанимателя, но такая мера принуждения не является гражданско-правовой ответственностью.

Обладая некоторыми, в том числе и указанными выше, общими чертами юридической ответственности, гражданско-правовая ответственность имеет и свои, только ей присущие особенности. Эти особенности определяются предметом, методом и принципами гражданско-правового регулирования определенной группы общественных отношений. Значение гражданско-правовой ответственности проявляется в выполняемых ею функциях.

Так как основным элементом предмета гражданско-правового регулирования выступают имущественные отношения, то гражданско-правовая ответственность, во-первых, оказывает имущественное воздействие на правонарушителя. Меры уголовно-правовой ответственности оказывают воздействие непосредственно на личность правонарушителя.

Во-вторых, гражданско-правовая ответственность обеспечивает восстановление имущественной сферы управомоченного (потерпевшего) лица. Регулируемые гражданским правом имущественные отношения носят эквивалентно-возмездный характер, поэтому гражданско-правовой ответственности тоже присущ эквивалентно-возмездный характер. Отсюда следует, что лицо, не исполнившее или исполнившее ненадлежащим образом обязательство либо причинившее вред другому лицу, должно полностью возместить последнему причиненный вред.

В-третьих, с помощью ответственности ликвидируются те невыгодные имущественные последствия, которые наступили у управомоченного лица в результате нарушения обязанности контрагентом. Это обстоятельство в известной мере определяет и пределы гражданско-правовой ответственности, которые состоят в соответствии размера ответственности размеру причиненного вреда или убытков. Это общее правило знает и отдельные исключения, в силу которых размер ответственности может быть установлен законом выше определенного предела либо ниже его.

В-четвертых, гражданско-правовая ответственность имеет существенное предупредительное и воспитательное воздействие. Возлагая на неисправного контрагента меры гражданско-правовой ответственности, законодатель таким образом побуждает его к своевременному и добросовестному выполнению обязанностей. Равным образом обязывая причинителя вреда полностью возместить (загладить) причиненный потерпевшему вред, законодатель предупреждает причинителя вреда о недопустимости причинения его. Указанное предупреждение выполняет и воспитательную роль.

Основные виды гражданско-правовой ответственности. Гражданскому праву известны различные виды ответственности. Многообразие этих видов зависит от ряда обстоятельств: субъектного состава гражданского правоотношения, характера правонарушения и т.д.

Договорная и внедоговорная ответственность. Под договорной ответственностью понимается возложение невыгодных имущественных последствий на должника перед кредитором по обязательству, возникшему из договора или иных правомерных оснований, наступивших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Специфика этой ответственности заключается в следующем: во-первых, до ее наступления субъекты связаны между собой конкретным гражданско-правовым обязательством, например, договором купли-продажи, поставки, перевозки и т.п.; во-вторых, данное обязательство возникло из заключения между сторонами договора или вытекает из иных правомерных оснований, например, из плановых актов при поставке продукции на экспорт; в-третьих, основанием наступления ответственности выступает факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Внедоговорной признается ответственность, наступившая в связи с совершением противоправных действий одним лицом (правонарушителем) по отношению к другому лицу (потерпевшему), в результате которых у потерпевшего возник вред. Например, при причинении вреда личности или имуществу преступным поведением, деятельностью, связанной с повышенной опасностью для окружающих, и т.п. Особенности этого вида гражданско-правовой ответственности состоят в том, что: во-первых, до причинения вреда между причинителем и потерпевшим не существовало гражданско-правового обязательства; во-вторых, основанием возникновения такого обязательства является противоправное виновное действие причинителя вреда; в-третьих, обязательственное правоотношение возникает здесь в результате нарушения абсолютных прав потерпевшего (уничтожение вещи, причинение вреда здоровью и т.д.). Отсюда можно сделать вывод, согласно которому внедоговорная ответственность возлагается на любого нарушителя абсолютного права и по своему существу может регулироваться только законом; в-четвертых, для наступления такой ответственности необходимо, чтобы потерпевший понес реальный ущерб.

Соотношение договорной и внедоговорной ответственности. Договорная ответственность возникает при нарушении конкретной обязанности должника в относительном гражданском правоотношении, поэтому такая ответственность регулируется кроме общих положений о гражданско-правовой ответственности и нормами закона, регулирующего само нарушенное обязательство. Например, если по договору аренды (имущественного найма) наниматель возвращает вещь в поврежденном состоянии, то к нему применяются ст. 15, 393, 401, 606, 612, 615, 616, 622 ГК РФ. В отличие от этого в случае причинения вреда нарушается абсолютное право. Вред причиняется имуществу, следовательно, нарушается право собственности потерпевшего. Если причиняется увечье гражданину — нарушается право на жизнь и телесную неприкосновенность. В таких случаях требование о возмещении ущерба возлагается не за нарушение относительного правоотношения, которого до причинения вреда и не существовало, а за факт причинения вреда (деликта). Внедоговорная ответственность называется еще деликтной ответственностью. Специфика внедоговорной (деликтной) ответственности в том и состоит, что она наступает как следствие нарушения абсолютного правоотношения.

Договорная ответственность выражается как в форме возмещения убытков, так и в форме неустойки, штрафа, пени и т.д. Внедоговорная (деликтная) ответственность выступает только в форме возмещения причиненного вреда в натуре, т.е. путем восстановления нарушенного состояния в прежнее положение или путем компенсации причиненных убытков.

При нарушении договорных обязательств учитывается всякая вина кредитора (ст. 404 ГК РФ), тогда как в обязательствах из причинения вреда учитываются лишь грубая неосторожность и умысел потерпевшего (кредитора). Вина потерпевшего в форме простой неосторожности не оказывает влияния на ответственность причинителя вреда (ст. 1083 ГК РФ).

Долевая и солидарная ответственность. Правила о долевой ответственности применяются лишь тогда, когда имеется множественность лиц на стороне должника (причинителя вреда). Долевой признается такая ответственность, которая возлагается на каждого из должников в определенной доле, установленной законом или договором. Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное (ст. 321 ГК РФ).

Солидарной признается ответственность двух и более лиц (содолжников или сопричинителей вреда), каждое из которых отвечает перед кредитором в полном объеме. Право выбора субъекта и объема ответственности принадлежит кредитору. Солидарная ответственность не предполагается и имеет место лишь в случаях, предусмотренных законом или договором. Так, в соответствии со ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность или солидарное требование возникают при неделимости предмета обязательства, а в соответствии со ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают солидарно.

При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения долга как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и частично. Если кредитор не получил полного удовлетворения от одного из солидарных должников, то он имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью (ст. 323 ГК РФ).

Основная и дополнительная (субсидиарная) ответственность. Основной признается ответственность должника или причинителя вреда, возникающая на основе общих предписаний норм права. По общему правилу, лицо, причинившее вред, само обязано полностью возместить его. В некоторых строго установленных законом случаях в интересах наиболее полной защиты прав потерпевшего устанавливается наряду с основной также дополнительная ответственность. Она имеет место, когда речь идет об ответственности родителей (попечителей) за вред, причиненный несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 18 лет.

Гражданское законодательство исходит из того, что несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный ими вред другим лицам. Однако в тех случаях, когда у таких несовершеннолетних нет своего имущества или заработка, достаточных для возмещения причиненного вреда, вред должен быть возмещен в недостающей части их родителями или попечителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Если ребенок, причинивший вред, достигнет совершеннолетия или у него появится имущество или заработок, достаточные для возмещения вреда, то обязанность дополнительной (субсидиарной) ответственности родителей или попечителей отпадает.

Ответственность в порядке регресса. Регресс означает движение назад, обратно. Поэтому регрессное требование может именоваться еще обратным требованием. Ответственность в порядке регресса имеет место тогда, когда законом допускается ответственность одного лица за деятельность другого. В соответствии гражданским законодательством организации несут ответственность за вред, причиненный по вине их работников при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей. Если работник допустил виновное противоправное деяние, повлекшее наступление вреда или убытков, которые за него понесло предприятие, он имеет право регресса к действительному виновнику. Смысл ответственности в порядке регресса заключается в том, что она обеспечивает переложение неблагоприятных последствий на действительных виновников.

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. В юридической литературе понятия “основание” и “условия” ответственности нередко смешиваются и употребляются как тождественные, Между тем это не одно и то же. Основание — это то, что порождает какое-либо явление, лежит в его основе. Основанием ответственности, например в обязательствах из причинения вреда, выступает правонарушение, т.е. действие (или бездействие), нарушающее требование закона. Условия — признаки, которые характеризуют основание. Эти признаки указаны в законе. Поэтому их иногда еще определяют как нормативные требования (элементы основания), при отсутствии которых не может возникнуть или подвергнуться изменению соответствующее основание. Так, в обязательствах из причинения вреда к этим элементам (условиям) относятся: а) противоправное поведение причинителя вреда; б) наличие вреда или убытков; в) причинная связь между противоправным поведением правонарушителя и наступившими вредоносными последствиями; г) вина правонарушителя. Эти условия признаются общими (типичными). Они должны быть в наличии при любом гражданском правонарушении. Кроме общих (типичных условий) есть еще специальные условия ответственности, которые свойственны тому или иному конкретному правонарушению, предусмотрены особым законом и применяются лишь в случаях, им указанных. Таковы, например, случаи причинения вреда источником повышенной опасности, владелец которого отвечает и при отсутствии вины (п. 1 ст. 1079 ГК РФ).

Совокупность общих, типичных условий, наличие которых необходимо для возложения ответственности на правонарушителя, и тех специальных, которые свойственны конкретному правонарушению, называют составом гражданского правонарушения.

Для уяснения сущности понятия “состав гражданского правонарушения” необходимо дать анализ его общих (типичных) условий.

Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности. Противоправным признается поведение (действие или бездействие) субъекта, нарушающее нормы гражданского объективного и субъективного права управомоченного лица (кредитора, потерпевшего), а также поведение, хотя и не нарушающее норм гражданского права, но противоречащее правопорядку, общим началам и смыслу гражданского законодательства.

Из приведенного определения следует, что: во-первых, поскольку гражданское право содержит диспозитивные нормы, то нарушение прав и обязанностей, согласованных сторонами в договоре, тоже, с точки зрения гражданского права, противоправно; во-вторых, так как в условиях рыночной экономики появляются отношения, законом не урегулированные, то оценка правомерности или неправомерности поведения субъектов по отношению к ним зависит от их соответствия правопорядку, общим началам и смыслу гражданского законодательства.

Необходимо также иметь в виду, что при определенных обстоятельствах сам закон управомочивает лицо нарушить те или иные предписания, исключая тем самым противоправность такого нарушения. К числу обстоятельств, исключающих противоправность, в гражданском праве могут быть отнесены: причинение вреда в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ), крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ), а также управомоченность на причинение вреда в силу основанного на законе права распоряжения компетентного органа или согласия самого потерпевшего.

Вред (убытки) как условие гражданско-правовой ответственности. Под вредом в гражданском праве понимается всякое умаление личного неимущественного или имущественного блага. Гражданское законодательство различает вред имущественный и моральный. Имущественный вред потому и называется таковым, что он всегда связан с имущественными потерями для потерпевшего и проявляется в виде уменьшения стоимости поврежденной вещи, утраты или повреждения имущества или заработка и т.п. Моральный вред может как повлечь за собой материальные утраты, так и не повлечь таковых. Моральный вред вызывают физические или нравственные страдания потерпевшего. Он может быть возмещен в должной форме, если причинен гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законом. Размер компенсации морального вреда зависит от: а) степени вины нарушителя; б) физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред; в) иных заслуживающих внимания обстоятельств (ст. 151 ГК РФ).

Вред, как правило, возмещается в натуре. Возмещение вреда в натуре означает, что его причинитель должен восстановить поврежденную вещь либо предоставить потерпевшему вещь такого же рода и качества и т.п. Однако возмещение вреда в натуре не всегда возможно. Невозможно, например, восстановить разбитую уникальную вазу, произведенную в тринадцатом столетии и не существующую сейчас в реальной действительности. Невозможно восстановить здоровье человека при причинении ему увечья и признании его инвалидом. В таких случаях причиненный вред заглаживается в форме возмещения убытков путем выплаты денежных сумм, составляющих стоимость поврежденной вещи, утраченного заработка, расходов на лечение и т.п.

Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено (кредитор), произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Расходы, произведенные кредитором. Существенным признаком расходов как вида убытков является их вынужденность. Так, расходы покупателя по устранению недостатков купленной вещи, по хранению продукции, которая вследствие недоброкачественности подлежит возвращению продавцу, расходы, произведенные для предотвращения еще большего ущерба, носят вынужденный характер. Представляется, что возмещению подлежат не всякие, а лишь нормально необходимые в данных конкретных условиях расходы. Таковыми их признают юрисдикционные органы исходя из конкретных обстоятельств дела.

Утрата или повреждение имущества кредитора (“реальный” или “положительный” ущерб). Утрата принадлежащего кредитору имущества означает как физическую гибель вещей, так и выбытие их из его хозяйственной сферы. В последнем случае вещь продолжает существовать, но лицо лишается возможности вновь получить ее в свое обладание. Повреждение имущества предполагает возникновение дефектов, в связи с которыми уменьшается его ценность. Например, уменьшение ценности багажа, испорченного при транспортировке или хранении груза, и т.п.

При определении убытков, если иное не предусмотрено законом, другими правовыми актами или договором, принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если оно добровольно удовлетворено не было, — в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения.

Неполученные кредитором доходы (упущенная выгода). Под доходами кредитора понимаются обычно денежные суммы или иные ценности, которые к нему поступают. В этом смысле речь может идти, например, об утрате заработка потерпевшим увечье гражданином или неполучении организацией (предприятием) запланированной прибыли в результате ненадлежащего поведения ее контрагента. В современных условиях рыночной экономики неполучение “запланированной” прибыли предпринимателем не может определяться произвольно. К ней может быть отнесена лишь та, которая могла бы быть получена на законном основании и при обычных условиях нормального гражданского оборота.

Причинная связь между противоправным поведением правонарушителя и наступившими вредоносными последствиями. Причинная связь представляет собой объективно существующую необходимую связь между явлениями, при которой одно явление (причина) в силу объективных законов материального мира предшествует другому (следствию) и порождает его.

Причинная связь — категория философская. Для гражданско-правовой науки и практики она имеет значение только при применении мер ответственности к правонарушителю, неправомерное поведение которого привело к причинению вреда.

В гражданском праве принято различать прямые и косвенные причинные связи. Прямой считается такая связь, в которой причина и результат связаны непосредственно, т.е. вслед за причиняющим фактором наступает и данный результат. Например, спортивное сооружение рушится из-за плохого качества сварки узлов подрядчиком. Прямая причина чаще всего и юридически значима. Она может быть и единственной, но замыкающей цепь причин и поэтому приобретающей, при прочих равнодействующих причинах, дополнительную силу непосредственно действующей.

Косвенной считается такая связь, которая потенциально в скрытом виде уже имеется, но в момент наступления вредоносных последствий проявляется не непосредственно, а опосредованно. Например, небрежное хранение горюче-смазочных материалов вблизи от железной дороги — косвенная причина пожара. Прямая причина — искра от электровоза, от которой произошло воспламенение указанных горюче-смазочных материалов. Косвенная причина юридически значима, когда она имеет преобладающее значение среди других причин. Конкретную меру воздействия разных причин, их значимость помогают выявить практика, опыт, познания, экспертиза, проведение эксперимента и т.п.

Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Вина есть психическое отношение лица к своему противоправному поведению (т.е. действию или бездействию) и к его результату, основанное на возможности предвидения и предотвращения последствий этого поведения. Гражданский закон не дает определение понятия вины, а лишь указывает на ее наличие. Так, п. 1 ст. 401 ГК РФ содержит правило, согласно которому лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Из сказанного следует, что вина есть субъективное условие ответственности, так как она выражает отношение правонарушителя к своему противоправному поведению и его последствиям. Противоправность поведения причинителя вреда, вред и причиненная связь между противоправным поведением правонарушителя и наступившими вредоносными последствиями – объективные условия гражданско-правовой ответственности.

В гражданском праве различают две формы вины: умысел и неосторожность. Умысел имеет место тогда, когда лицо предвидит противоправный характер своего поведения и возможность наступления отрицательных последствий, но желает или сознательно допускает и не предотвращает их наступления. Если в уголовном законодательстве совершение преступления с прямым или косвенным умыслом может влиять на меру уголовного наказания, то в гражданском законодательстве подобное разграничение не оказывает воздействия на объем возмещаемого вреда, так как гражданское законодательство исходит из принципа полного возмещения вреда безотносительно к тому, с каким умыслом он причинен.

Неосторожность имеет место тогда, когда лицо хотя и не предвидело неблагоприятных последствий своего противоправного поведения, но по обстоятельствам дела могло и должно было их предвидеть и предотвратить. Неосторожность в гражданском праве подразделяется на два вида: грубую и простую. Грубую неосторожность допускает тот, кто не предпринимает элементарных мер по обеспечению возможности исполнения обязательства, предотвращению убытков либо не предвидит наступления результата, вероятность возникновения которого очевидна. Простую неосторожность допускает тот, кто не проявляет достаточной внимательности.

Учет различия в формах вины, а также в видах неосторожности имеет большое значение в гражданском праве. Гражданский закон в отдельных случаях связывает наступление определенных правовых последствий с наличием тех или иных форм вины противоправно действующего лица. Так, применение, например, правил ст. 179 ГК РФ предполагает наличие умышленной вины контрагента, добившегося заключения сделки под влиянием обмана, путем применения насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Ясно, что совершить указанные действия по неосторожности нельзя.

Установление умысла имеет существенное значение при определении последствий признания сделки недействительной, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ). В отдельных случаях умысел потерпевшего освобождает причинителя вреда от обязанности возместить его (ст. 1079 ГК РФ). Лишь грубая, но не простая неосторожность потерпевшего может стать основанием для уменьшения размера ответственности или вовсе освобождения от нее причинителя вреда (ст. 1083 ГК РФ). Учет форм вины сторон имеет существенное значение и при установлении так называемой двойной (смешанной) ответственности при нарушении договорных обязательств (ст. 404 ГК РФ).

Презумпция (предположение) вины правонарушителя. Лицо, не исполнившее (ненадлежаще исполнившее) свои обязательства или причинившее внедоговорной вред (должник), предполагается виновным, пока им не будет доказано обратное (п. 1 и 2 ст. 401 ГК; РФ). Возложение обязанности доказывать свою невиновность на должника способствует всестороннему выяснению обстоятельств дела, так как должнику лучше чем кому-либо другому известны причины допущенного им нарушения.

Ответственность независимо от вины. По общему правилу, ответственность по гражданскому законодательству наступает лишь при наличии вины. Ответственность независимо от вины устанавливается либо прямым предписанием закона, либо соглашением сторон.

Согласно закону ответственность независимо от вины несет владелец источника повышенной опасности. В качестве источника повышенной опасности выступают транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, автотранспортные средства и т.п. Владельцы источников повышенной опасности несут ответственность независимо от вины, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего (ст. 1079 ГК РФ). Владельцы источников повышенной опасности освобождаются от ответственности лишь при наличии умысла самого потерпевшего или непреодолимой силы.

Независимо от вины несут ответственность воздушно-транспортные организации за причинение смерти, увечья или иного повреждения пассажиру при старте, полете или посадке воздушного судна, а также при посадке и высадке из него, если не докажут, что вред произошел вследствие умысла потерпевшего. Основанием освобождения воздушно-транспортной организации от ответственности служит в этих случаях лишь умысел самого потерпевшего.

Ответственность должника за действия третьих лиц. По общему правилу, закрепленному в ст. 403 ГК РФ, должник отвечает перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых оно было возложено, если законом не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо. Ответственность должника наступает в этом случае независимо от его вины. Если же должник докажет как отсутствие своей вины в нарушении обязательства, так и невиновность в этом третьего лица, то претензия кредитора не может быть удовлетворена. Виновное третье лицо обязано возместить убытки должника, удовлетворившего требования кредитора, в порядке регресса, если их взаимоотношения носили обязательственно-правовой характер. При описанной ситуации невыгодные имущественные последствия правонарушения возлагаются в конечном счете на виновное лицо.

Одним из видов ответственности за действия третьих лиц, которая вытекает непосредственно из закона, является ответственность организации за неправомерное поведение ее работников при исполнении ими служебных обязанностей. Эта ответственность наступает при наличии вины работника и случайном причинении им вреда, если работник управлял, например, принадлежащим данной организации источником повышенной опасности.

Ответственность за деятельность третьих лиц может наступить также и в силу договора, заключенного ответчиком с третьим лицом. Так, генеральный подрядчик по договору строительного подряда может заключать договоры на выполнение отдельных работ с субподрядчиками, отвечая перед заказчиками за результаты этих работ.

Размер гражданско-правовой ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности определяется по принципу полного возмещения причиненных убытков. Сущность этого принципа закреплена в ст. 1064 ГК РФ и состоит в том, что причиненные правонарушителем убытки должны быть им возмещены в том размере, в каком они возникли. Исключения из этого правила прямо предусматриваются законом или договором. Законом или договором может быть предусмотрено повышение или уменьшение размера ответственности. Если размер ответственности предусмотрен законом, то стороны своим соглашением не могут уменьшить его. Снижение ответственности по закону может иметь место: 1) когда неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон; 2) если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, либо не принял разумных мер к их уменьшению (п. 1 ст. 404 ГК РФ).

В исключительных случаях суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином (в обязательствах из причинения вреда), в зависимости от его имущественного положения (ч. 2 ст. 1083 ГК РФ).

Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если это не запрещено законом (ст. 332 ГК РФ).

Основание освобождения от гражданско-правовой ответственности. Под основанием освобождения от гражданско-правовой ответственности понимаются те названные в законе обстоятельства, наличие которых исключает возможность применения мер ответственности. Непреодолимая сила как основание освобождения от ответственности представляет собой чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (п. 1 ст. 202, п. 3 ст. 401 ГК РФ). К таковым относятся стихийные бедствия, ураганы, наводнения, землетрясения, К непреодолимой силе не могут быть отнесены следующие обстоятельства: нарушение обязанностей со стороны контрагента должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств и т.п. Для непреодолимой силы характерными являются два обстоятельства — чрезвычайность и непредотвратимость.

Чрезвычайность обстоятельства означает отсутствие необходимой закономерности в развитии событий и фактов, среди которых возникает данное явление, характеризуемое в качестве непреодолимой силы.

Непредотвратимость наступления обстоятельств означает отсутствие необходимых и достаточных технических и иных средств, с помощью которых возможно было бы предотвратить наступление надвигающегося обстоятельства или не допустить возникновения тех последствий, которые оказываются неизбежными в связи с данным событием.

Непреодолимая сила может рассматриваться лишь тогда в качестве основания освобождения от ответственности, когда она находится в причинной связи между поведением правонарушителя и наступившим вредом. Если такой связи нет, то ссылки причинителя вреда на природные явления (стихийные бедствия, засуха и т.п.) неосновательны и при их наличии нет возможности освободить его от гражданско-правовой ответственности.

Вина кредитора (потерпевшего) как основание освобождения от ответственности. Гражданское законодательство освобождает, например, владельца источника повышенной опасности от ответственности, когда Потерпевший действовал умышленно. Статья 1083 ГК РФ содержит правило, которое гласит: если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен либо в возмещении вреда должно быть отказано. В данном случае закон предусматривает, что вина потерпевшего может быть основанием как частичного, так и полного освобождения причинителя вреда от ответственности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Дать определение и краткую характеристику гражданского права как отрасли единого российского права.

2. Какие существуют источники гражданского права?

3. Что представляют собой обычаи делового оборота?

4. Назвать субъекты гражданского правоотношения и дать их краткую характеристику.

5. Каковы экономические и организационные предпосылки признания организации юридическим лицом? Перечислить признаки юридического лица.

6. Что такое гражданская правоспособность? Что такое гражданская дееспособность? Раскрыть содержание гражданской правоспособности и гражданской дееспособности.

7. Каковы особенности правоспособности и дееспособности юридического лица? Чем они отличаются от правоспособности и дееспособности граждан?

8. Дать определение понятий “субъективное гражданское право” и “субъективная гражданская обязанность”.

9. Что понимается под объектами гражданского правоотношения? Обозначить их виды.

10. Что понимается под гражданско-правовой ответственностью? Функции и значение гражданско-правовой ответственности.

11. Каковы основные виды гражданско-правовой ответственности?

12. Назовите основания и условия гражданско-правовой ответственности.

13. Каково соотношение понятий: “ущерб”, “убытки”, “вред”, “упущенная выгода”?

14. Что такое вина? Назовите ее формы.

15. В каких случаях наступает ответственность независимо от вины?

16. Что является основанием освобождения от гражданско-правовой ответственности?

Статья написана по материалам сайтов: www.libfox.ru, revolution.allbest.ru, uchebnik-online.com.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector